Сколько стоит в белоруссии вступить наследство

Кто может подать заявку на наследство?

Хотя для большинства ясно, что только родственники могут претендовать на наследство, неопределенность возникает, когда один из прямых наследников, не знает о наследстве, в тоже время дальний родственник желает с удовольствием вступить во владение. Эта статья о том, как подать заявку на наследство по закону, если не составлен договор наследства.

В среднем каждый год присяжные нотариусы открывают в среднем 12 000 дел о наследовании. Согласно опыту присяжных нотариусов, люди ошибаются, думая, что преемственность может быть начата только после приглашения нотариуса. Точно так же ошибочно полагают, что проживание на собственности, оставшейся после смерти родственника, не имеет решающего значения для начала вступление в наследство, но неначатое или до конца недоведённое дело по наследству открывает двери мошенникам, которые часто используют незаконченное наследство самих наследников, оставляя их без имущества, предупреждают нотариусы.

В отличие от других стран, где закон обязывает нотариуса искать наследников, в Латвии всё происходит наоборот – наследники обязаны обратиться к нотариусу и выразить свое желание наследовать в письменном виде. Нотариус не ищет потенциальных наследников умершего.

В настоящее время чрезвычайно важно действовать без лишних колебаний, чтобы быстро определить, кто новый владелец будет платить налоги, коммунальные платежи. Так что не бросать вызов судьбе что-бы неостаться без наследства, заявление к нотариусу должно быть подано без задержки. Это потому, что дальний наследник может поторапится с заявлением об имении. Любой нотариус подготовит заявление и предоставит всю необходимую информацию.

Кто может обращатся к нотариусу?

Только лица, имеющие право на наследство, могут обратиться к нотариусу для возбуждения дела о наследовании. Это супруг и родственники на основании правопреемства или лицо, назначенного завещателем в качестве его или ее воли (или правопреемства).

Если лицо, еще живое, не заключило договор о наследовании или не завещало его, после его смерти наследование осуществляется в соответствии с законом о наследовании, указанным в Гражданском законе. Статья 404. Гражданского кодекса определяет четыре класса законных наследников:

  • наследники класса – дочь, сын, внучка, внук;
  • наследники класса – мать, отец, брат, сестра, братья и сестры;
  • наследники класса – двоюродные братья, сводные сестры, их дети;
  • Наследниками этого класса являются бабушка, дедушка, двоюродный брат и другие родственники.

В соответствии со статьей 405. Гражданского кодекса наследник более низкого класса не наследует, если какой-либо наследник более высокого класса выразил свою волю.

В случае законного правопреемства необходимо учитывать наследование супруга, родственников и усыновленных детей. Супруг получает половину наследства, если наследники первого, второго или третьего класса также ходатайствуют о наследстве. Если их не существует или не применяются, супруг получает все наследство.

Почему наследники не подают заявку на наследство?

Причины, конечно, могут быть различными. Одним из самых популярных является случай, когда наследство завалено долгами, а наследники пропустили 2-месячное право инвентаризации.

Точно так же наследники склонны думать, что, если они уже проживают в собственности, оставшейся после смерти родственника, открытие дела о наследовании не является решающим.По сути, это можно определить как незнание закона и в то же время безрассудное ожидание, что все будет хорошо. Следовательно, каждый должен обратиться к присяжному нотариусу за советом, что делать в данной ситуации.

Сколько времени нужно, чтобы подать заявку на наследство?

Статья 693.Гражданского кодекса устанавливает сроки принятия наследства. Наследник должен выразить свое желание принять наследство:

  • В срок, установленного умершим для назначенного наследника (в завещании или договоре о наследовании);
  • до установленного в приглашении срока (открытие наследства должно быть объявлено присяжным нотариусом по просьбе заинтересованных лиц или, в некоторых случаях, по его собственной инициативе, а также в течение периода, в течение которого наследники должны выразить свое желание принять наследство);
  • В случае отсутствия приглашения, в течение одного года с даты обнаружения наследства, если наследство находится в фактическом владении наследника, или иным образом во время получения информации о том, что наследство было обнаружено.

Если во время наследования наследство находится фактитечски вызываемом владении (например, он владеет этим имуществом и управляет им) или если такое владение приобретается позднее, и он не дает определенного подтверждения принятия наследства в течение указанных сроков. Но если человек, призванный к наследованию, который на самом деле не обладает наследством, пропускает срок без выражения своей воли, то он признает, что отказался от наследства.

Постановление Кабинета Министров о ведении регистра наследства и наследственных дел-в случае если наследник указал в заявлении о правопреемстве, что он принял наследство, находящееся в фактическом владении, присяжный нотариус принимает заявление о наследовании также после истечения юридического срока, указанного в статье 693. Гражданского закона.

Если наследники вызваны, но не пришли, чтобы выразить свою волю, и объявленный или установленный законом срок для принятия наследства истек, присяжный нотариус выдает свидетельство о наследовании наследникам, которые подали заявку на наследство. Последующие споры между наследниками должны решаться в суде по иску о наследовании. Следует помнить, что такое требование истекает в течение пяти лет. Таким образом, если один из наследников привёл в порядок дело о наследстве в установленный срок, другие наследники получили приглашение от нотариуса подать заявку на наследство в течение определенного срока, а свидетельство о наследстве, выданное другому наследнику, должно было бы обратиться в суд.

Если наследники не подали заявку или отказались от наследства, присяжный нотариус прекращает дело о наследстве и признает, что имущество считается безнаследника, а затем принадлежит государству в соответствии со статьей 416 Гражданского закона.

Если наследник низшего класса желает подать заявку на наследство

Что, например, если сын наследника не знает наследства, может ли наследник, племянница покойного или другой дальний родственник обратиться? В этом случае племянница или другой родственник могут сначала подать заявку на наследство, но следует рассмотреть несколько аспектов.

Во-первых, в заявлении о наследовании заявитель (в данном случае, племянница покойного) должен предоставить нотариусу сведения о любых известных наследниках, в том числе имя, адрес.

Поэтому племянница покойного обязана предоставить нотариусу подробную информацию о других наследниках. Присяжный нотариус заверяет ходатайство о наследовании и одновременно предупреждает заявителя об уголовной ответственности за умышленное ложное заявление присяжному нотариусу. Следовательно, нотариус также будет проинформирован о других наследниках.

После получения заявления о наследстве нотариус объявляет о правопреемстве и приглашает потенциальных наследников и заинтересованных лиц подать заявку в течение срока действий, а также нотариус письменно уведомляет наследников и заинтересованные стороны об обнаружении и содержании объявления.

Если круг наследников понятен, нотариус обычно устанавливает трехмесячный срок подачи заявок (важно для всех, кто имеет право наследовать, а также для кредиторов) и быстро закрывает начатое дело. С другой стороны, если дело сложное и родственность дальняя, потребуется больше времени для получения документов на собственность и родство и для обработки дела. В целом, однако, средняя продолжительность наследования составляет три с половиной месяца.

Наследники должны будут сделать выбор: принять или отклонить наследство, так как утверждение закона о наследовании будет иметь место только после истечения установленного законом срока для принятия наследства.

Заявление о правопреемстве не подразумевает автоматического утверждения

По истечении срока принятия наследства нотариус по требованию наследника определяет дату выдачи свидетельства о наследстве и наследников, которые заявили о своей воле и доказали свои права наследования в течение указанного периода.

В результате племянница покойного может взять на себя инициативу объявить о правопреемстве, но подача заявления на наследство не означает автоматически, что он или она получит наследство, если обьявятся родственики первого класса то наследство получат они.

В процессе наследования сам наследник должен проявлять интерес и инициативу независимо от класса наследника по отношению к умершему. В то же время я хотел бы отметить, что очень важно информировать нотариуса обо всех других известных наследниках, чтобы никакие факты не скрывались. В большинстве случаев, когда открытие наследства объявляется на основании заявления наследника более низкого класса, наследник более высокого класса выражает свою заинтересованность в дальнейшем наследовании и делает выбор в пользу принятия или отклонения.

Как я узнаю, что наследство было раскрыто?

Обычно родственники знают о смерти родственника, потому что они заботятся друг о друге и находятся в контакте друг с другом. Однако часто бывает и другое – друзья или соседи узнают о смерти и наследстве близкого человека или в Регистре наследования, созданном Советом присяжных нотариусов Латвии. Информацию также можно получить из официального издания Latvijas Vēstnesis.

Какие документы нужны?

Чтобы подать заявление о наследовании, заявление о наследовании должно быть подано присяжным нотариусом, практикующим в районе районного суда, где находилось последнее объявленное место жительства умершего, или, если не известно, по месту нахождения поместья или его основной части.

Когда вы обращаетесь к нотариусу, вы должны принести свой паспорт или удостоверение личности, свидетельство о смерти покойного, семейные документы (свидетельства о рождении, свидетельства о браке), а также список и оценку наследства, если наследство представляет собой не только недвижимость.

Также необходимо знать всё о потенциальных наследниках. Если они не известны, это может быть доверенно нотариусу. Нотариусу доступны регистры страны. Разговоры с нотариусом могут, в свою очередь, прояснить любые неопределенные вопросы, связанные с наследованием и владением.

Каковы затраты?

Например, лицо, которое проживало с умершим во время наследства, должно заплатить 0,25% от кадастровой оценки унаследованного недвижимого имущества, тогда как лицо, которое не проживало с умершим во время обьявления, должно будет заплатить 0,5%. Если человек завещает имущество в завещании, причитается 0,125%.Наследники могут также подать оценку недвижимости по рыночной стоимости недвижимости. Это важно, если имущество подлежит отчуждению после наследования, например, для продажи.

Читайте также  Договор дарения земельной доли несовершеннолетнему образец

В случае наследования недвижимого имущества следует иметь в виду, что все расходы делятся на три части:

  • относительно подтверждения заявки на наследство и начала дела о наследовании;
  • для подтверждения права наследования или для признания завещания (запись свидетельства о праве на наследство);
  • Государственная книга земли и регистрационные сборы.

Как дети вступают в наследство?

Родителям детей-наследников – о том, что нужно для вступления в наследство и почему могут отказать; кто должен сообщить о нем и что будет, если не сообщат; как имущество будет делиться между родственниками и можно ли отказаться от наследства

Наследство от неизвестного дядюшки-миллионера – тайная мечта многих. Но в реальности большинство получают имущество от умерших близких людей. Боль от утраты родного человека смешивается с прохождением бюрократических процедур. Особенно сложно в ситуациях, когда наследником является несовершеннолетний, хотя, на первый взгляд, никаких особенностей положения разд. V Гражданского кодекса, посвященного наследственному праву, не содержат.

Что нужно для вступления в наследство?

Для вступления в наследство заявителю необходимо представить нотариусу следующие документы:

  • заявление о вступлении в наследство;
  • свидетельство о смерти;
  • документ, подтверждающий личность;
  • документы, доказывающие право человека на наследство; к ним в зависимости от обстоятельств могут относиться: завещание, свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака и иные документы, подтверждающие родственные отношения.

Такой пакет бумаг представляет любой, кто претендует на наследство. Дети не исключение.

Нужен ли представитель для вступления ребенка в наследство?

От имени детей действуют их родители или опекуны. Это обусловлено тем, что ребенок ограничен в дееспособности. При этом Гражданский кодекс разделяет детей на две группы: малолетние (до 14 лет) и несовершеннолетние (от 14 до 18 лет). Они обладают разным объемом дееспособности.

Любые юридические действия за малолетних совершают их родители или опекуны. Поэтому, например, 13-летний ребенок не может сам подать заявление о вступлении в наследство.

Несовершеннолетние совершают сделки с письменного согласия законных представителей (ч. 1 ст. 26 ГК РФ). Это значит, что самостоятельно несовершеннолетний не вправе открыть наследственное дело. Заявление будет подаваться от его имени за его подписью, но с согласия родителей или опекунов. Данная позиция подтверждается судебной практикой. Например, суд указал, что несовершеннолетняя К. не могла полностью осознавать значимость установленных законом требований о необходимости своевременного принятия наследства и была неправомочна самостоятельно подать нотариусу заявление о принятии наследства, поскольку за нее эти действия в силу ст. 64 Семейного кодекса осуществляет ее законный представитель или же он дает на это согласие (п. 4 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ за четвертый квартал 2013 г.).

Однако из этого правила есть исключения: подростки, вступившие в брак (ст. 21 ГК РФ), и эмансипированные подростки, которые работают по трудовому договору или занимаются предпринимательской деятельностью (ст. 27 ГК РФ). Они считаются полностью дееспособными и сами заключают любые сделки, в том числе вступают в наследство. При этом эмансипация возможна только с 16-летнего возраста. Что касается возраста вступления в брак, то Семейный кодекс дал регионам карт-бланш на самостоятельное установление нижних возрастных границ при наличии особых обстоятельств. Например, в Чеченской Республике и Адыгее возможно заключение брака с 14 лет. Такие подростки при вступлении в наследство должны доказать нотариусу свою дееспособность, представив свидетельство о заключении брака, решение об эмансипации.

Должен ли представитель ребенка подтверждать свой статус?

При вступлении несовершеннолетнего в наследство его законный представитель должен подтвердить свой статус (п. 5.9 Методических рекомендаций по удостоверению доверенностей, утвержденных Решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 18 июля 2016 г., протокол № 07/16). Для этого он представляет нотариусу:

  • свой паспорт;
  • свидетельство о рождении ребенка, в котором представитель указан в качестве отца или матери;
  • решение о назначении опекуном (при наличии).

Последний документ оформляется на детей, оставшихся без попечения родителей. Это могут быть как сироты, так и несовершеннолетние, которых бросили родители. Родственник, желающий заботиться о ребенке, обращается в органы опеки. Его назначают опекуном и выдают соответствующее решение.

Если представитель несовершеннолетнего не представит перечисленные документы, нотариус вправе будет отказать ребенку во вступлении в наследство на основании ст. 48 Основ законодательства РФ о нотариате.

Если ребенок помещен в детский дом, все обязанности, которые возлагаются на родителей и опекунов в связи со вступлением детей в наследство, должны исполняться администрацией этого учреждения. Поэтому нотариусу нужно будет представить решение о помещении ребенка в детский дом, доверенность от имени администрации детдома и т.д.

Кто сообщит о наследстве родственникам, которые о нем не знают?

Ни методические рекомендации нотариальной палаты, ни Закон о нотариате не возлагают на нотариуса обязанность по розыску наследников. Статья 61 Основ законодательства РФ о нотариате устанавливает, что нотариус обязан лишь известить наследников, о которых ему известно. Поэтому обычно работники нотариальных контор спрашивают у заявителей о других наследниках, и на этом их мероприятия по определению круга лиц, призываемых к наследству, ограничиваются.

Извещение тоже осуществляется формально. В кино можно увидеть, как нотариусы лично приезжают к наследникам и сообщают им о свалившемся на них богатстве. Реальность другая. Если нотариус знает место жительства или работы наследника, он отправит письмо. Оно потерялось или не дошло? Это проблемы наследника. А если сведений об адресе нет, нотариус разместит на сайте Федеральной нотариальной палаты информацию о вызове наследника. Человек никогда не слышал о таком сайте и тем более не заходит на него? Ему просто не повезло. Никаких дополнительных мер по розыску нотариус принимать не будет.

Обратите внимание, что сроки принятия наследства указаны в ст. 1154 ГК РФ. Общий срок – 6 месяцев со дня открытия наследства, т.е. со дня смерти наследодателя. В этой же статье предусмотрены и специальные сроки принятия наследства. А теперь представим такую ситуацию: наследник не подал заявление вовремя, только потому что не знал о смерти родственника. Восстановят ли сроки подачи заявления? Нет, если не будет иных причин пропуска сроков, например болезнь, малолетний возраст и т.д. (определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 29 октября 2020 г. № 88-24674/2020).

Как имущество будет делиться между наследниками?

Иногда по завещанию наследуется только часть имущества. Тогда наследнику по завещанию передается оставленное ему имущество, а остальное делится между всеми наследниками по закону. Например, у покойного были квартира, дача и автомобиль. Наследниками по закону являются жена, сын и родители. Наследодатель в завещании указал, что после его смерти квартира должна достаться ребенку, а про остальное имущество не упомянул. В этом случае наследство будет делиться так: квартира отойдет сыну, дача и автомобиль будут поделены между всеми наследниками поровну.

Если делить нечего, наследники по закону не получают ничего. Используем тот же пример, только на этот раз предположим, что дача и автомобиль были проданы при жизни наследодателя. Сын получит квартиру, а остальные наследники ничего не получат.

Если есть наследники обязательной доли, их часть будет передана из незавещанного имущества. Если этого не хватит, «отщипнут» от того, что перешло по завещанию (ст. 1149 ГК РФ). Например, родители покойного – пенсионеры. Это дает им право претендовать на обязательную долю наследства (половину от того, что они получили бы по закону). Поэтому если кроме квартиры ничего нет, она будет делиться между сыном и его бабушкой с дедушкой.

Могут ли родители распоряжаться наследственным имуществом ребенка?

Хотя Гражданский кодекс устанавливает, что несовершеннолетние обладают частичной дееспособностью, он не ограничивает их права на владение имуществом. Если ребенок вступает в наследство, независимо от его возраста имущество будет зарегистрировано на его имя. Часто взрослые не до конца понимают, что это значит, и считают имущество ребенка своим. Это не так. Родители и опекуны могут распоряжаться наследством только в ограниченном объеме.

Допустим, малолетний получил квартиру и автомобиль. Продать их можно, только если взамен будет приобретено другое имущество, которое по своим характеристикам не уступает проданному. И на такие сделки потребуется согласие органов опеки, которые будут оценивать, соответствует ли договор интересам ребенка. Например, можно продать автомобиль и купить новую машину, которая также будет зарегистрирована на ребенка. А вот продать авто и потратить деньги на ремонт в своей квартире уже не выйдет. Причем до совершеннолетия ребенка родителям придется без какого-либо возмещения содержать наследственное имущество, например проходить техосмотр, оплачивать жилищно-коммунальные услуги и т.д. (п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2017 г. № 22). Так, если мать 10 лет платила за квартиру сына, она тем самым не приобретет права на нее.

Неудивительно, что у родителей может возникнуть идея отказаться от наследства, пока ребенок сам не может выражать свою волю.

Можно ли отказаться от наследства от имени ребенка?

Такой отказ возможен только с разрешения органа опеки и попечительства. Иногда от наследства и правда выгоднее отказаться, ведь вместе с имуществом наследуются долги покойного (подробнее от этом – в статье «Если в наследство получили долги. »). Но такое решение может быть продиктовано и эгоистичными соображениями опекуна, особенно если он сам является наследником. Органы опеки оценят, действительно ли отказ от вступления в наследство в интересах ребенка, и только после этого согласуют его или нет.

Более того, если родители или опекуны не обратятся к нотариусу с заявлением о вступлении в наследство, орган опеки в судебном порядке потребует признать детей наследниками и выделить им долю. Такой пример: родители детей погибли. От отца осталась добрачная квартира. Дедушка и бабушка, назначенные опекунами малолетних, «забыли» сообщить о них нотариусу при вступлении в наследство. Узнав об этом, управление социальной защиты населения обратилось в суд и потребовало признать за детьми доли в квартире. Суд с требованиями органа соцзащиты согласился (Апелляционное определение Московского городского суда от 16 ноября 2017 г. по делу № 33-47091/2017).

Читайте также  Договор подряда на нескольих человек

Почему несовершеннолетнему могут отказать во вступлении в наследство?

Действующее законодательство не предоставляет детям значимых преференций при оформлении наследственных прав. А значит, нотариус может отказать несовершеннолетнему во вступлении в наследство по тем же причинам, что и взрослому. Обычно такое случается, если пропущены сроки принятия наследства (они установлены в ст. 1154 ГК РФ), не представлены нужные документы или они некорректно оформлены. По запросу заявителя отказ оформляется в письменном виде, где указываются причины такого решения. Если гражданин не согласен с выводами нотариуса, он вправе обратиться в суд.

Чаще в наследство вступают по закону на основании родственных связей с умершим. Вместе с тем ст. 47 Семейного кодекса устанавливает, что права детей основываются на их происхождении, удостоверенном в установленном законом порядке. Иными словами, если мать и отец ребенка не вписаны в свидетельство о рождении, с точки зрения закона родителями они не являются, а значит, никаких прав и обязанностей у них перед ребенком не возникает, в том числе и наследственных.

Более того, будет крайне затруднительно подать нотариусу заявление, ведь вместе с ним нужно предоставить свидетельство о смерти. Предположим, мать ребенка погибла. Если она и отец ребенка состояли в браке, получить этот документ может супруг. Если же они были сожителями, государственные органы свидетельство о смерти женщины не выдадут, поскольку будет считаться, что мужчина и ребенок никакого отношения к покойной не имеют (Приказ Минюста России от 28 декабря 2018 г. № 307).

Таким образом, если в свидетельстве о рождении ребенка в графе мать стоит прочерк, к наследству малолетний призван не будет, пока не будет установлено материнство. Обычно происхождение ребенка от конкретной женщины не вызывает вопросов, поскольку подтверждается медицинской документацией. Ее и используют при регистрации рождения детей. Но если ребенок родился вне медучреждения, таких документов может не оказаться. Кроме того, иногда женщина рожает без документов, а потом оставляет ребенка в роддоме. Тогда факт рождения будет зарегистрирован, а вот ее материнство – нет. Верховный Суд РФ указал, что в таком случае материнство устанавливается так же, как и отцовство, – в судебном порядке.

Законодательство предусматривает две процедуры: установление факта материнства и подача иска об установлении материнства.

В первом случае подается заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение. Это возможно, если соблюдены два условия:

  • между сторонами нет спора о происхождении ребенка, т.е. все согласны, что его родила именно эта женщина;
  • рождение ребенка не зарегистрировано в ЗАГСе.

Если хотя бы одно из этих условий не соблюдено, необходимо будет подать исковое заявление.

В обоих случаях заявителю придется доказывать свою позицию. Для этого могут потребоваться медицинские документы и свидетели, которые присутствовали при рождении ребенка (при наличии). По делам такого рода может быть назначена генетическая экспертиза. В случае смерти матери ДНК ребенка сравнивается с ДНК ее родственников. При необходимости может быть проведена эксгумация.

После судебного разбирательства орган ЗАГС внесет изменения в свидетельство о рождении ребенка, а затем второй родитель как законный представитель сможет получить свидетельство о смерти матери ребенка. Этот документ потребуется при вступлении в наследство не только по закону, но и по завещанию, ведь иначе невозможно будет доказать, что можно открыть наследственное дело.

Можно ли оспорить завещание?

Как и любую сделку, завещание можно оспорить. Как правило, человек, несогласный с волей наследодателя, ссылается на то, что он был недееспособен в момент оформления завещания. Однако такие дела часто оканчиваются отказом в удовлетворении иска.

Срок давности по оспариванию завещания составляет год с момента, когда заинтересованная сторона о нем узнала или должна была узнать. Для несовершеннолетнего годичный период будет отсчитываться с момента, когда он достиг 18 лет. Например, когда ребенку было 15 лет, его мать вступила в наследство, проигнорировав завещание отца. Срок давности для ребенка истечет, когда ему исполнится 19. Это обусловлено тем, что несовершеннолетний не может в полном объеме реализовать свои права, поэтому для него срок будет отсчитываться с того момента, когда он стал полностью дееспособным (Апелляционное определение Московского городского суда от 6 марта 2017 г. по делу № 33-8377/2017).

Как вступить в наследство

1. Кто может претендовать на наследство?

Вы можете претендовать на наследство, если:

  • вы упомянуты в завещании как наследник;
  • вы наследник по наследственному договору;
  • завещания или наследственного договора не существует, но вы родственник умершего;
  • вы не упомянуты в завещании (или завещания не существует), не являетесь стороной наследственного договора, но имеете право на обязательную долю наследственного имущества;
  • вы упомянуты в уставе наследственного фонда.

В первом случае принятие наследства происходит по завещанию. Во втором — по наследственному договору, в остальных — по закону (в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации). Наследственный договор имеет приоритет перед завещанием, завещание — перед наследованием по закону. Во всех ситуациях срок для принятия наследства, в течение которого вы должны обратиться к нотариусу с заявлением, — полгода с момента открытия наследства .

Если вам неизвестно, оставил ли ваш умерший родственник завещание или наследственный договор, подавайте заявление нотариусу о принятии наследства по закону. После открытия наследственного дела нотариус проверит с помощью единой информационной системы нотариата, оставил ли умерший завещание или наследственный договор.

Перед визитом к нотариусу вы можете проверить, открыто ли наследственное дело и у кого оно находится. Воспользуйтесь сервисом на сайте Федеральной нотариальной палаты: введите в форму ФИО наследодателя и — если известны — дату рождения и смерти.

Если в реестре открытых наследственных дел есть эта информация, вы увидите ФИО нотариуса и адрес его нотариальной конторы.

Если наследников нет, или никто из них не вступил в наследство, или все отказались от него, то имущество, входящее в наследство, признается выморочным и переходит в государственную или городскую собственность.

2. Какие родственники могут претендовать на наследство по закону?

В случае наследования по закону (если умерший не оставил завещания или наследственного договора), имущество в равных долях распределяется между наследниками первой очереди. Если наследников первой очереди нет или они не заявили о своих правах на наследство (или написали отказ от него), наследует вторая очередь и так далее. Всего существует восемь очередей наследников:

  • наследники первой очереди — дети, супруг и родители наследодателя;
  • наследники второй очереди — полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери, дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя);
  • наследники третьей очереди — полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя;
  • наследники четвертой очереди — прадедушки и прабабушки наследодателя;
  • наследники пятой очереди — дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);
  • наследники шестой очереди — дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети);
  • наследники седьмой очереди — пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя;
  • наследники восьмой очереди — те, кто не входят в круг наследников предыдущих семи очередей, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. При отсутствии других наследников, а также в случаях, если никто из наследников предшествующих очередей не имеет права наследовать (либо никто из них не принял наследства или все отказались от него), такие нетрудоспособные иждивенцы наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

3. Кто может претендовать на обязательную долю в наследстве?

Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле. Это значит, что если вы имеете право на обязательную долю наследственного имущества, то вы наследуете свою долю независимо от содержания завещания или наследственного договора. На обязательную долю в наследстве имеют право:

  • несовершеннолетние или нетрудоспособные дети умершего;
  • нетрудоспособные супруг и родители умершего;
  • нетрудоспособные иждивенцы умершего.

Такие наследники имеют право на получение наследственного имущества в размере не менее половины доли, которая причиталась бы им при наследовании по закону, даже в том случае, если они указаны в завещании, но им завещано меньше половины причитающейся по закону доли.

Обязательную долю выделяют из завещанного имущества только в том случае, если завещано все наследственное имущество или его незавещанной части не хватит для осуществления права на обязательную долю. При этом законодательством предусмотрена возможность уменьшения обязательной доли, но не увеличения. В Это возможно в ситуации, когда получение обязательной доли не даст возможности передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (например, орудия труда, творческая мастерская и так далее).

«>ряде случаев наследники вправе требовать в судебном порядке уменьшить обязательную долю или отказать в ее присуждении.

Читайте также  Возвращают ли деньги за платье в салонах

Если наследник претендует на имущество из наследственного фонда, обязательную долю он не получит. Наследник может отказаться от прав (пункт 5 статьи 1124 Гражданского Кодекса РФ) на имущество наследственного фонда в пользу обязательной доли.

4. Что такое «наследование по завещанию»?

С помощью завещания можно на случай смерти распорядиться имуществом следующим образом:

  • завещать имущество (в том числе то, которое планируется приобрести в будущем) любым лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону;
  • любым образом определить доли наследников в наследстве;
  • лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону без объяснения причин;
  • указать в завещании другого наследника (подназначить наследника) на случай, если первый назначенный им наследник или наследник по закону умрет или по каким-то причинам не примет наследство;
  • возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера;
  • возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, в том числе действие по погребению наследодателя в соответствии с его волей;
  • возложить на одного или нескольких наследников обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных и осуществлять уход за ними;
  • назначить душеприказчика (исполнителя завещания) независимо от того, является ли такое лицо наследником; исполнителями могут быть выразившие согласие физические и юридические лица;
  • включить в завещание иные распоряжения.

Завещание может быть составлено единолично или же совместно с супругом . Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве. Завещание является тайной и разглашается только после открытия наследства. При этом завещатель в любой момент может отменить или изменить свою волю до наступления смерти и не обязан сообщать об этом кому-то.

Завещание должно быть составлено в письменной форме в личном присутствии дееспособного на тот момент завещателя и удостоверено нотариусом. Удостоверение завещания другими лицами допускается в исключительных случаях . Кроме того, завещатель может сделать закрытое завещание , о содержании которого никому не будет известно до его смерти.

Если вы находитесь в чрезвычайных обстоятельствах , угрожающих вашей жизни, вы вправе составить и подписать завещание в простой письменной форме в присутствии двух свидетелей. После того, как чрезвычайные обстоятельства прошли и завещатель остался жив, такое завещание теряет силу через месяц после прекращения таких обстоятельств, если завещатель не привел его в установленную законом форму.

Наследственный договор имеет приоритет над завещанием.

Сколько нужно заплатить государству при получении наследства

Российское законодательство четко регламентирует порядок вступления в наследство, прописывает процедуру, платежи и льготы.

Как оформить право на наследство?

В течение шести месяцев со дня смерти человека его родственники — наследники по закону — должны обратиться к государственному нотариусу по месту жительства умершего для открытия наследственного дела. Им нужно представить свидетельство о смерти человека, свой паспорт и документально подтвердить родственные связи с умершим. Нотариус проверит эту информацию и пригласит прийти за свидетельством о праве на наследство как минимум через полгода. Шесть месяцев — это срок, в течение которого все претенденты на имущество должны заявить свои права.

Также человек может оставить завещание, причем не обязательно на родственника — на любого человека, организацию или государство. Завещание должно быть заверено нотариусом. Он же после смерти человека вскрывает конверт с завещанием, который ранее передал ему в руки завещатель.

Придется ли мне платить налог?

Нет, при получении наследства — в натуральной или денежной форме — человек платить налог не должен. Но некоторые траты у наследника все же будут. Ему придется оплатить государственную пошлину за выдачу свидетельства о праве на наследство. Чтобы его получить, нужно принести нотариусу правоустанавливающие документы на имущество, оплатить госпошлину и услуги нотариуса. Этот документ позволит переоформить право собственности на полученное имущество.

Каков размер пошлины и кто должен ее платить?

Есть несколько категорий наследников, они перечислены в статьях 1142–1145 Гражданского кодекса. Размер госпошлины зависит от степени родства.

Так, наследники первой очереди (супруги, дети, родители) и второй очереди (братья, сестры, внуки, бабушки, дедушки) должны заплатить госпошлину в 0,3% от стоимости наследуемого имущества. Эта сумма не может превышать 100 тыс. рублей.

Госпошлина для остальных наследников (например, дальних родственников) составит 0,6% от стоимости имущества. При этом платеж не может быть больше 1 млн рублей.

Например, если наследство — это квартира стоимостью 1,5 млн рублей, то близкие родственники заплатят пошлину в 4,5 тыс. рублей, а дальние — 9 тыс. рублей.

Размер госпошлины для наследников и по закону, и по завещанию одинаков и зависит исключительно от степени родства.

Кто освобождается от платежей при получении наследства?

Герои России и СССР, ветераны и участники ВОВ, полные кавалеры ордена Славы имеют право не платить госпошлину. Также от ее уплаты освобождены несовершеннолетние наследники и те люди, которые получают квартиру или долю в ней, и при этом в день смерти они проживали вместе с умершим в квартире и продолжают жить в ней.

Что человек может завещать?

Недвижимость, транспортные средства, деньги, земельный участок и другое имущество. Наследство принимается цельно, отказ от части наследства запрещен. В итоге можно унаследовать не только права и имущество, но и долги, например, по кредитам, по ЖКУ.

После получения наследства его нужно переоформить на себя и платить все необходимые налоги — на недвижимость, транспортное средство, землю и пр.

Если наследников несколько, кто должен платить пошлину?

При наличии нескольких наследников (в частности, наследников по закону, по завещанию или наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве) государственная пошлина уплачивается каждым из них — за свою часть имущества. Так говорится в статье 333.25 НК РФ.

Кто имеет обязательную долю в наследстве?

Нетрудоспособные родственники первой очереди, несовершеннолетние и нетрудоспособные дети.

Подача письменного заявления наследника о принятии наследства: преимущества и недостатки

Одним из способов принятия наследства является подача письменного заявления наследника о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве на наследство. Такое заявление подается нотариусу по месту открытия наследства, т.е. по последнему месту жительства наследодателя, которое определяется по регистрации наследодателя по месту жительства (при ее отсутствии – месту пребывания) на день открытия наследства.

Если последнее место жительства наследодателя неизвестно, то наследнику следует обратиться к нотариусу по месту нахождения недвижимого имущества (например, квартиры, земельного участка) или основной его части, а при отсутствии недвижимого имущества – по месту нахождения основной части движимого имущества (например, автотранспортного средства, невыплаченной пенсии).

Причем сделать это нужно в обязательном порядке в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя. Если этого не сделать, то будет признано, что наследник не принял наследства.

Соблюдение шестимесячного срока для подачи заявления нотариусу не касается наследников, принявших наследство путем фактического вступления во владение или управление наследственным имуществом и подтвердивших этот факт соответствующими документами.

Для подачи заявления наследнику необходимо явиться лично к нотариусу, имея документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца).

Если личная явка невозможна, с целью принятия наследства заявление о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство может быть направлено по почте или передано нарочным.

Если заявление было сдано в отделение связи до истечения срока для принятия наследства, но поступило к нотариусу по его истечении, заявление считается своевременно поданным.

Также принятие наследства возможно через представителя, но при этом в доверенности специально должно быть предусмотрено полномочие на его принятие.

Подлинность подписи наследника на заявлении о выдаче свидетельства о праве на наследство, если личная явка наследника невозможна, должна была засвидетельствована нотариусом или должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия: должностным лицом местных исполнительных и распорядительных органов, дипломатическим агентом дипломатических представительств Республики Беларусь и консульским должностным лицом консульских учреждений Республики Беларусь.

Заявление же о принятии наследства, если личная явка наследника невозможна, может быть подано в простой письменной форме. То есть нотариально свидетельствовать подлинность подписи наследника на таком заявлении не обязательно.

С одной стороны – это удобно для наследников, особенно для тех, кто находится, например, на лечении в медицинском учреждении, в местах лишения свободы и т.п.

А с другой стороны?

По своей природе принятие наследства является односторонней сделкой. Принятие наследства влечет для наследника определенные правовые последствия: наследник приобретает определенные права, например, право собственности на квартиру, а также на него возлагаются определенные обязанности, например, оплата долгов наследодателя. Поэтому сам наследник должен выразить свое намерение принять наследство. Нотариус должен убедиться в этом, а также в дееспособности наследника.

Ведь не всегда выдается свидетельство о праве на наследство. Некоторые наследственные дела «лежат» годами. И к нотариусу обращаются уже наследники умерших наследников, которые в свое время прислали заявление о принятии наследства в простой письменной форме, в результате чего они были признаны наследниками, принявшими наследство.

К сожалению, бывают случаи, когда, например, сын или дочь не хотят иметь долю в родительском доме, а их «вторые половинки» этого желают.

В моей практике был случай, когда заявление о принятии наследства было написано и подписано не самим наследником. Это выяснилось в ходе беседы с гражданином, который приехал на прием за консультацией и привез вышеуказанное заявление.

Не хочется сомневаться в честности граждан, но на мой взгляд, учитывая правовые последствия принятия наследства, все-таки необходимо вернуть в законодательство норму, предусматривающую необходимость нотариального свидетельствования подлинности подписи наследника на заявлении о принятии наследства в случае, если такое заявление будет направляться нотариусу по месту открытия наследства по почте или нарочным.