Умер родной брат как сестре получить наследство

Кто имеет право на наследство после смерти брата?

Всего законом определена очередность наследников, насчитывающая семь ступеней, каждая их которых может принять имущество умершего только, если в предыдущей категории нет претендентов, либо все написали отказ. Как показывает статистика, чаще всего к принятию собственности умершего призываются первые три-четыре очереди, дальше, как правило, дело не заходит.

Как делится наследство после смерти брата?

Согласно действующему законодательству первоочередное право получить наследство после умершего брата имеют его мама/папа, вдова и отпрыски. Что касается сестер/братьев, то они принадлежат ко II ступени наследников и могут претендовать на долю в его имуществе только:

  • если в первой очереди нет претендентов, либо все они отказались принять наследство, либо не явились в установленный законом срок;
  • если брат оставил завещание, в котором четко назвал свою сестру или брата наследником всего имущества или его доли;
  • если сестра или брат находились под опекой умершего больше года, они наравне с остальными претендентами могут получить часть имущества наследодателя.

Как получить наследство брата или сестры?

Законом установлен срок принятия наследства – полгода, который начинается на следующий день после установления факта смерти наследодателя. За это время все претенденты первой очереди, если нет завещания, или завещано не все имущество, должны подать заявление нотариусу о своем желании принять наследство.

Важно! Полгода отводится на подачу заявления, то есть первое посещение нотариуса должно состояться не позже обозначенного срока.

После этого следует донести все необходимые бумаги, если в первый визит что-то было упущено. После истечения указанного срока все, кто объявил о своем желании получить долю собственности умершего, получают свидетельства о праве на наследство.

В случае, когда никто из наследников первой очереди не объявился, либо все отказались от принятия имущества, призывается вторая ступень, у которой также имеется полгода на принятие решения. Однако закон оговаривает, что общий отведенный срок не должен превышать 9 месяцев со дня смерти наследодателя. Именно ко второй очереди и относятся родные братья и сестры наследодателя.

Пример. После гибели несовершеннолетнего гражданина Евтюхова к нотариусу обратился его родной брат с заявлением на принятие наследства. Их родители умерли больше пяти лет назад, а жены и детей у погибшего не могло быть в силу его юного возраста (мальчику едва исполнилось 14 лет). Претендовать на имущество Евтюхова могли только родственники второй очереди, а именно, его старший брат и бабушка с дедушкой, которые уже умерли. Нотариус проверил представленные документы и открыл наследственное дело, так как не видел к этому препятствий. После того, как прошло полгода с момента смерти Евтюхова, его брат получил свидетельство о праве на наследство.

Документы для принятия наследства после смерти брата

При отсутствии претендентов первой ступени к наследованию призывается вторая очередь, они должны явиться к нотариусу не позже 9-ти месяцев со дня смерти наследодателя. При себе следует иметь пакет документов. Что именно туда входит, вы можете узнать у секретаря нотариальной конторы, куда собираетесь идти. Мы приведем стандартный список, который может незначительно отличаться в зависимости от конкретной ситуации.

  1. Личный документ.
  2. Документ о смерти брата.
  3. Перечень имущества, принадлежащего умершему, включая сведения о депозитах, акциях, векселях и т.п.
  4. Правоустанавливающие бумаги на собственность наследодателя.
  5. Документ, подтверждающий родственные связи с умершим.
  6. Справка с места жительства наследодателя.
  7. Иные документы.

Если у вас имеются документы, подтверждающие отсутствие претендентов первой очереди, их также надо предъявить нотариусу. Желательно составить список всех лиц, которые могут стать наследниками второй ступени, это несколько ускорит процесс.

Консультация юриста по вопросам наследования

Принятие наследства – очень непростое дело, особенно, в моральном плане, ведь не так давно вы потеряли близкого человека, а уже приходится заниматься наследственным вопросами. Подключите к решению всех основных проблем грамотного юриста, например, из компании «Правосфера». Это значительно облегчит вашу задачу. Специалист самостоятельно соберет и подготовит все документы, поможет составить заявление. Также посетит вместе с вами нотариуса, чтобы узнать, что вам еще необходимо сделать. Доверьте проблему профессионалу, и он поможет вам смягчить боль утраты!

Может ли сестра претендовать на наследство брата и наоборот?

Родители с детства внушают детям, что братья и сестры — самые близкие люди друг для друга. Что даже в сложных жизненных обстоятельствах они должны оставаться семьей.

Для закона – вполне возможно.

✅ Очередность наследования по закону

Закон определил градации семейных отношений – от самых близких к наименее близким. И выстроил очередность наследников.

Согласно этой очередности…

  1. Первыми наследуют родители и дети, а также муж или жена – самые близкие родственники.
  2. Вторыми– братья и сестры, признанные такими же близкими, как и дедушки с бабушками (ст. 1143 ГК РФ).

✅ Пример

Последние несколько лет мужчину навещала его родная сестра. Ухаживала, помогала вести домашнее хозяйство. После смерти брата сестра тоже обратилась в нотариальную контору, но в наследовании ей было отказано.

Нотариус аргументировал свой отказ тем, что сестра относится ко второй очереди наследников, которая призывается к наследованию только в случае отсутствия наследников первой очереди. Поскольку дочь, относящаяся к первой очереди, изъявила желание наследовать, сестра наследовать не может.

✅ В каких случаях сестра может претендовать на наследство брата и наоборот?

Рассмотрим ситуации, в которых сестра может наследовать после смерти брата, а брат – после смерти сестры.

  1. Наличие завещания, в котором сестра наделила правом наследования брата, брат – сестру;
  2. Наличие совместного завещания – новое понятие в законе с 1 июня 2019 года. Брат совместно с женой оставили совместное завещание, где сестра была указана в качестве одного из получателей имущества супругов. Если так – сестра получит часть наследства.
  3. Отсутствие наследников первой очереди – умерли, отказались от наследства, были признаны недостойными наследниками;
  4. Пребывание сестры на иждивении брата или наоборот. Поскольку брат и сестра являются родственниками и относятся к числу законных наследников, достаточно на протяжении 1 года пребывать на иждивении один у другого (совместное проживание не обязательно), чтобы получить право наследования вместе с наследниками первой очереди – в силу п. 1 ст. 1148 ГК РФ.
  5. Обязательная доля – полагается сестре, если последняя была на иждивении брата, но тот не включил её в текст завещания. Сестра имеет право обратиться к нотариусу и подтвердить, что находилась на иждивении брата – и если это действительно так, получить 1/2 от того, что полагалось бы сестре по закону (см. «Обязательная доля в наследстве«).
  6. Наследственная трансмиссия – вступление в наследство по закону или по завещанию вместо лица, умершего после открытия наследства брата или сестры. Например, вместо матери или отца – если последние так и не успели наследовать за умершим сыном (братом), скончавшись после открытия наследственного дела. В таком случае, если оставлено завещание в пользу дочери (сестры), она и вступит в наследство по праву наследственной трансмиссии вместо умершего родителя. Или, если завещание не оставлено – унаследует по закону, в качестве наследника первой очереди (дочери). Подробнее об этом читайте в статье «Если наследник умирает, не успев принять наследство«.

Раздел имущества умершего брата происходит с учетом интересов всех наследников. Например, если их трое – каждый получит по 1/3 доле в наследстве. Сюда входят не только квартиры, машины, дачи и вклады, но и долговые обязательства наследодателя. Их тоже делят между всеми наследниками. А последние отвечают по долгам умершего родственника в пределах своих долей.

Если сестра входит в число наследников, она вправе отказаться от наследства – в чью-то пользу или без указания ФИО правопреемника. Отказ нужно заверить у нотариуса в течение 6 месяцев после открытия наследства. Решение должно быть взвешенным и окончательным – аннулировать отказ от наследства нельзя (п. 3 ст. 1157 ГК РФ).

О том, как сестре вступить в наследство, куда обращаться и сколько это стоит читайте в статьях:

Вопрос: У моей жены умер брат, но завещания он не оставил. Может ли сестра вступить в наследство брата, если они являются сводными?

Ответ юриста

Для начала нужно прояснить, о ком идёт речь? Многие путают понятие «сводные братья и сестры». Зачастую под ним понимаются дети, не имеющие ни одного общего родителя – в таком случае они не смогут наследовать у друг друга. Если у сестры и брата есть хотя бы один общий родитель (например, отец) – значит они считаются неполнородными и могут вступить в наследство в силу п. 1 ст. 1143 ГК РФ.

Однако раз брат не оставил завещания, сестра не сможет сразу стать наследником. Первыми в наследство вступят живые дети брата, его родители и супруга. И только в случае их отказа, пропуска срока или лишения наследства сестра сможет оформить имущество сводного брата в качестве наследника второй очереди по закону. Вместе с тем, если сестра находилась на иждивении брата в течение последнего года его жизни, ей полагается доля в наследстве наравне с правопреемниками 1-й очереди.

ЗАДАТЬ ВОПРОС ЮРИСТУ БЕСПЛАТНО

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

  1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
  2. Позвоните на горячую линию:
    • Москва и Область — +7(495)128-69-80
    • Санкт-Петербург и область — +7(812)509-13-65
Читайте также  Выучить план счетов бухгалтерского учета

4. Наследование по закону

Порядок перехода прав и обязанностей от умершего к другим лицам по закону регламентирован в главе 66 ГК РФ. Следует отметить, что наследование по любому из возможных оснований, в том числе по завещанию и наследственному договору, осуществляется на основании закона. Поэтому выбранный законодателем термин «наследование по закону» является достаточно условным и призван отразить те возникающие на практике случаи, когда наследодатель не выразил свои последние волеизъявления в завещании.

Согласно ст. 1111 ГК РФ наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ. Наследниками по закону могут быть граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся после его смерти.

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности. На сегодняшний день ГК РФ устанавливает восемь очередей наследников. Наследники каждой последующей очереди призываются к наследованию при отсутствии наследников предшествующих очередей, либо в случае, если никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования, либо лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления.

В соответствии со ст. 1146 ГК РФ по праву представления наследуют внуки наследодателя и их потомки, дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя), двоюродные братья и сестры наследодателя в случае, если наследник по закону умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем. Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, перешедшая по праву представления к его соответствующим потомкам, делится между ними поровну. Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства, а также признанного недостойным наследником.

На основании ст. 1142 ГК РФ наследниками первой очереди являются дети, супруг и родители умершего. К наследованию призываются также дети, родившиеся после смерти наследодателя. Ребенок, в отношении которого его родители или один из них были лишены родительских прав, сохраняет право на получение наследства.

Что касается усыновленных детей и усыновителей, то ГК РФ в ст. 1147 приравнивает их в личных неимущественных и имущественных правах к родственникам по происхождению. Соответственно, они входят в число наследников первой очереди. Усыновленные дети не наследуют по закону после своих родственников по происхождению, то есть биологических родителей, а биологические родители не наследуют по закону после усыновленных детей. Вместе с тем Семейный кодекс Российской Федерации в п. 3 ст. 137 предусматривает возможность сохранения личных неимущественных и имущественных прав и обязанностей при усыновлении ребенка одним лицом по желанию матери, если усыновитель — мужчина, или по желанию отца, если усыновитель — женщина. В этом случае усыновленный ребенок наследует по закону после смерти родственников по происхождению, которые, в свою очередь, наследуют в случае смерти усыновленного ребенка.

Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.

Согласно ст. 1143 ГК РФ во вторую очередь к наследованию призываются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери.

Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.

В ст. 1144 ГК РФ наследниками третьей очереди выступают полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя).

Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.

При отсутствии наследников первой, второй и третьей очереди ст. 1145 ГК РФ наделяет правом наследования по закону родственников наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей. Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит.

Так, в качестве наследников четвертой очереди к наследованию призываются родственники третьей степени родства — прадедушки и прабабушки наследодателя; в качестве наследников пятой очереди — родственники четвертой степени родства — дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки); в качестве наследников шестой очереди — родственники пятой степени родства — дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети). При отсутствии наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди
по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

При недостаточности документов, подтверждающих родственные отношения и их степень, вопросы об установлении соответствующих юридических фактов (факта родственных или брачных отношений, факта регистрации тех или иных событий, факта иждивенчества и т.п.) разрешаются в судебном порядке.

Следует отметить, что законодатель предусматривает особый режим наследования по закону для нетрудоспособных лиц, находящихся на иждивении наследодателя (ст. 1148 ГК РФ). Так, если гражданин, нетрудоспособный ко дню открытия наследства, относится к числу наследников по закону, но не входит в круг наследников призываемой очереди, то он наследует по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди при условии, что не менее года до смерти наследодателя находился на его иждивении. При этом не имеет значения, проживал ли такой гражданин совместно с наследодателем или нет. Факт совместного проживания выступает основанием для наследования только в том случае, если нетрудоспособный гражданин не является наследником по закону, но при этом находился на иждивении наследодателя и проживал совместно с ним не менее года до его смерти. При наличии других наследников по закону такие нетрудоспособные иждивенцы наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию, а при отсутствии других наследников по закону — самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

В качестве гарантии прав отдельных категорий родственников наследодателя закон устанавливает правило об обязательной доле в наследстве при наличии завещания. Так, в соответствии со ст. 1149 ГК РФ правом на обязательную долю в наследстве, независимо от содержания завещания, обладают несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. Указанные лица наследуют не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана.

Кроме того, особые гарантии предусмотрены при наследовании пережившего наследодателя супруга: согласно ст. 1150 ГК РФ принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии с правилами о совместной собственности супругов, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными ГК РФ. Иное может быть предусмотрено совместным завещанием супругов или наследственным договором.

В случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, имущество, составляющее наследственную массу, признается выморочным и переходит в собственность городского или сельского поселения, муниципального района, городского округа, города федерального значения, субъекта Российской Федерации, Российской Федерации.

умерший гражданин, имущество которого переходит другим лицам в порядке наследования. лицо, имеющее право наследовать имущество умершего по завещанию или по закону. Наследником считается лицо, находящееся в живых в день открытия наследства, а также дети, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. принадлежащая собственнику часть имущества, находящегося в собственности двух или более лиц (общей собственности). лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет. совершеннолетнее лицо, взявшее ребенка, подлежащего усыновлению, на воспитание в семью на основаниях и в порядке, предусмотренных Семейным кодексом РФ. юридические и физические лица, заключающие или заключившие между собой договор. Стороной договора может быть государство (Российская Федерация, ее субъекты), которые выступают на равных началах с иными участниками гражданско-правовых отношений. несовершеннолетние либо совершеннолетние лица, достигшие возраста 60 и 65 лет (женщины и мужчины соответственно), лица, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III группы, а также иные категории граждан, предусмотренные законодательством.

Как дети вступают в наследство?

Родителям детей-наследников – о том, что нужно для вступления в наследство и почему могут отказать; кто должен сообщить о нем и что будет, если не сообщат; как имущество будет делиться между родственниками и можно ли отказаться от наследства

Наследство от неизвестного дядюшки-миллионера – тайная мечта многих. Но в реальности большинство получают имущество от умерших близких людей. Боль от утраты родного человека смешивается с прохождением бюрократических процедур. Особенно сложно в ситуациях, когда наследником является несовершеннолетний, хотя, на первый взгляд, никаких особенностей положения разд. V Гражданского кодекса, посвященного наследственному праву, не содержат.

Читайте также  Документы для подачи завещания

Что нужно для вступления в наследство?

Для вступления в наследство заявителю необходимо представить нотариусу следующие документы:

  • заявление о вступлении в наследство;
  • свидетельство о смерти;
  • документ, подтверждающий личность;
  • документы, доказывающие право человека на наследство; к ним в зависимости от обстоятельств могут относиться: завещание, свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака и иные документы, подтверждающие родственные отношения.

Такой пакет бумаг представляет любой, кто претендует на наследство. Дети не исключение.

Нужен ли представитель для вступления ребенка в наследство?

От имени детей действуют их родители или опекуны. Это обусловлено тем, что ребенок ограничен в дееспособности. При этом Гражданский кодекс разделяет детей на две группы: малолетние (до 14 лет) и несовершеннолетние (от 14 до 18 лет). Они обладают разным объемом дееспособности.

Любые юридические действия за малолетних совершают их родители или опекуны. Поэтому, например, 13-летний ребенок не может сам подать заявление о вступлении в наследство.

Несовершеннолетние совершают сделки с письменного согласия законных представителей (ч. 1 ст. 26 ГК РФ). Это значит, что самостоятельно несовершеннолетний не вправе открыть наследственное дело. Заявление будет подаваться от его имени за его подписью, но с согласия родителей или опекунов. Данная позиция подтверждается судебной практикой. Например, суд указал, что несовершеннолетняя К. не могла полностью осознавать значимость установленных законом требований о необходимости своевременного принятия наследства и была неправомочна самостоятельно подать нотариусу заявление о принятии наследства, поскольку за нее эти действия в силу ст. 64 Семейного кодекса осуществляет ее законный представитель или же он дает на это согласие (п. 4 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ за четвертый квартал 2013 г.).

Однако из этого правила есть исключения: подростки, вступившие в брак (ст. 21 ГК РФ), и эмансипированные подростки, которые работают по трудовому договору или занимаются предпринимательской деятельностью (ст. 27 ГК РФ). Они считаются полностью дееспособными и сами заключают любые сделки, в том числе вступают в наследство. При этом эмансипация возможна только с 16-летнего возраста. Что касается возраста вступления в брак, то Семейный кодекс дал регионам карт-бланш на самостоятельное установление нижних возрастных границ при наличии особых обстоятельств. Например, в Чеченской Республике и Адыгее возможно заключение брака с 14 лет. Такие подростки при вступлении в наследство должны доказать нотариусу свою дееспособность, представив свидетельство о заключении брака, решение об эмансипации.

Должен ли представитель ребенка подтверждать свой статус?

При вступлении несовершеннолетнего в наследство его законный представитель должен подтвердить свой статус (п. 5.9 Методических рекомендаций по удостоверению доверенностей, утвержденных Решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 18 июля 2016 г., протокол № 07/16). Для этого он представляет нотариусу:

  • свой паспорт;
  • свидетельство о рождении ребенка, в котором представитель указан в качестве отца или матери;
  • решение о назначении опекуном (при наличии).

Последний документ оформляется на детей, оставшихся без попечения родителей. Это могут быть как сироты, так и несовершеннолетние, которых бросили родители. Родственник, желающий заботиться о ребенке, обращается в органы опеки. Его назначают опекуном и выдают соответствующее решение.

Если представитель несовершеннолетнего не представит перечисленные документы, нотариус вправе будет отказать ребенку во вступлении в наследство на основании ст. 48 Основ законодательства РФ о нотариате.

Если ребенок помещен в детский дом, все обязанности, которые возлагаются на родителей и опекунов в связи со вступлением детей в наследство, должны исполняться администрацией этого учреждения. Поэтому нотариусу нужно будет представить решение о помещении ребенка в детский дом, доверенность от имени администрации детдома и т.д.

Кто сообщит о наследстве родственникам, которые о нем не знают?

Ни методические рекомендации нотариальной палаты, ни Закон о нотариате не возлагают на нотариуса обязанность по розыску наследников. Статья 61 Основ законодательства РФ о нотариате устанавливает, что нотариус обязан лишь известить наследников, о которых ему известно. Поэтому обычно работники нотариальных контор спрашивают у заявителей о других наследниках, и на этом их мероприятия по определению круга лиц, призываемых к наследству, ограничиваются.

Извещение тоже осуществляется формально. В кино можно увидеть, как нотариусы лично приезжают к наследникам и сообщают им о свалившемся на них богатстве. Реальность другая. Если нотариус знает место жительства или работы наследника, он отправит письмо. Оно потерялось или не дошло? Это проблемы наследника. А если сведений об адресе нет, нотариус разместит на сайте Федеральной нотариальной палаты информацию о вызове наследника. Человек никогда не слышал о таком сайте и тем более не заходит на него? Ему просто не повезло. Никаких дополнительных мер по розыску нотариус принимать не будет.

Обратите внимание, что сроки принятия наследства указаны в ст. 1154 ГК РФ. Общий срок – 6 месяцев со дня открытия наследства, т.е. со дня смерти наследодателя. В этой же статье предусмотрены и специальные сроки принятия наследства. А теперь представим такую ситуацию: наследник не подал заявление вовремя, только потому что не знал о смерти родственника. Восстановят ли сроки подачи заявления? Нет, если не будет иных причин пропуска сроков, например болезнь, малолетний возраст и т.д. (определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 29 октября 2020 г. № 88-24674/2020).

Как имущество будет делиться между наследниками?

Иногда по завещанию наследуется только часть имущества. Тогда наследнику по завещанию передается оставленное ему имущество, а остальное делится между всеми наследниками по закону. Например, у покойного были квартира, дача и автомобиль. Наследниками по закону являются жена, сын и родители. Наследодатель в завещании указал, что после его смерти квартира должна достаться ребенку, а про остальное имущество не упомянул. В этом случае наследство будет делиться так: квартира отойдет сыну, дача и автомобиль будут поделены между всеми наследниками поровну.

Если делить нечего, наследники по закону не получают ничего. Используем тот же пример, только на этот раз предположим, что дача и автомобиль были проданы при жизни наследодателя. Сын получит квартиру, а остальные наследники ничего не получат.

Если есть наследники обязательной доли, их часть будет передана из незавещанного имущества. Если этого не хватит, «отщипнут» от того, что перешло по завещанию (ст. 1149 ГК РФ). Например, родители покойного – пенсионеры. Это дает им право претендовать на обязательную долю наследства (половину от того, что они получили бы по закону). Поэтому если кроме квартиры ничего нет, она будет делиться между сыном и его бабушкой с дедушкой.

Могут ли родители распоряжаться наследственным имуществом ребенка?

Хотя Гражданский кодекс устанавливает, что несовершеннолетние обладают частичной дееспособностью, он не ограничивает их права на владение имуществом. Если ребенок вступает в наследство, независимо от его возраста имущество будет зарегистрировано на его имя. Часто взрослые не до конца понимают, что это значит, и считают имущество ребенка своим. Это не так. Родители и опекуны могут распоряжаться наследством только в ограниченном объеме.

Допустим, малолетний получил квартиру и автомобиль. Продать их можно, только если взамен будет приобретено другое имущество, которое по своим характеристикам не уступает проданному. И на такие сделки потребуется согласие органов опеки, которые будут оценивать, соответствует ли договор интересам ребенка. Например, можно продать автомобиль и купить новую машину, которая также будет зарегистрирована на ребенка. А вот продать авто и потратить деньги на ремонт в своей квартире уже не выйдет. Причем до совершеннолетия ребенка родителям придется без какого-либо возмещения содержать наследственное имущество, например проходить техосмотр, оплачивать жилищно-коммунальные услуги и т.д. (п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2017 г. № 22). Так, если мать 10 лет платила за квартиру сына, она тем самым не приобретет права на нее.

Неудивительно, что у родителей может возникнуть идея отказаться от наследства, пока ребенок сам не может выражать свою волю.

Можно ли отказаться от наследства от имени ребенка?

Такой отказ возможен только с разрешения органа опеки и попечительства. Иногда от наследства и правда выгоднее отказаться, ведь вместе с имуществом наследуются долги покойного (подробнее от этом – в статье «Если в наследство получили долги. »). Но такое решение может быть продиктовано и эгоистичными соображениями опекуна, особенно если он сам является наследником. Органы опеки оценят, действительно ли отказ от вступления в наследство в интересах ребенка, и только после этого согласуют его или нет.

Более того, если родители или опекуны не обратятся к нотариусу с заявлением о вступлении в наследство, орган опеки в судебном порядке потребует признать детей наследниками и выделить им долю. Такой пример: родители детей погибли. От отца осталась добрачная квартира. Дедушка и бабушка, назначенные опекунами малолетних, «забыли» сообщить о них нотариусу при вступлении в наследство. Узнав об этом, управление социальной защиты населения обратилось в суд и потребовало признать за детьми доли в квартире. Суд с требованиями органа соцзащиты согласился (Апелляционное определение Московского городского суда от 16 ноября 2017 г. по делу № 33-47091/2017).

Почему несовершеннолетнему могут отказать во вступлении в наследство?

Действующее законодательство не предоставляет детям значимых преференций при оформлении наследственных прав. А значит, нотариус может отказать несовершеннолетнему во вступлении в наследство по тем же причинам, что и взрослому. Обычно такое случается, если пропущены сроки принятия наследства (они установлены в ст. 1154 ГК РФ), не представлены нужные документы или они некорректно оформлены. По запросу заявителя отказ оформляется в письменном виде, где указываются причины такого решения. Если гражданин не согласен с выводами нотариуса, он вправе обратиться в суд.

Читайте также  Права наследника прописанного в квартире умершего владельца

Чаще в наследство вступают по закону на основании родственных связей с умершим. Вместе с тем ст. 47 Семейного кодекса устанавливает, что права детей основываются на их происхождении, удостоверенном в установленном законом порядке. Иными словами, если мать и отец ребенка не вписаны в свидетельство о рождении, с точки зрения закона родителями они не являются, а значит, никаких прав и обязанностей у них перед ребенком не возникает, в том числе и наследственных.

Более того, будет крайне затруднительно подать нотариусу заявление, ведь вместе с ним нужно предоставить свидетельство о смерти. Предположим, мать ребенка погибла. Если она и отец ребенка состояли в браке, получить этот документ может супруг. Если же они были сожителями, государственные органы свидетельство о смерти женщины не выдадут, поскольку будет считаться, что мужчина и ребенок никакого отношения к покойной не имеют (Приказ Минюста России от 28 декабря 2018 г. № 307).

Таким образом, если в свидетельстве о рождении ребенка в графе мать стоит прочерк, к наследству малолетний призван не будет, пока не будет установлено материнство. Обычно происхождение ребенка от конкретной женщины не вызывает вопросов, поскольку подтверждается медицинской документацией. Ее и используют при регистрации рождения детей. Но если ребенок родился вне медучреждения, таких документов может не оказаться. Кроме того, иногда женщина рожает без документов, а потом оставляет ребенка в роддоме. Тогда факт рождения будет зарегистрирован, а вот ее материнство – нет. Верховный Суд РФ указал, что в таком случае материнство устанавливается так же, как и отцовство, – в судебном порядке.

Законодательство предусматривает две процедуры: установление факта материнства и подача иска об установлении материнства.

В первом случае подается заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение. Это возможно, если соблюдены два условия:

  • между сторонами нет спора о происхождении ребенка, т.е. все согласны, что его родила именно эта женщина;
  • рождение ребенка не зарегистрировано в ЗАГСе.

Если хотя бы одно из этих условий не соблюдено, необходимо будет подать исковое заявление.

В обоих случаях заявителю придется доказывать свою позицию. Для этого могут потребоваться медицинские документы и свидетели, которые присутствовали при рождении ребенка (при наличии). По делам такого рода может быть назначена генетическая экспертиза. В случае смерти матери ДНК ребенка сравнивается с ДНК ее родственников. При необходимости может быть проведена эксгумация.

После судебного разбирательства орган ЗАГС внесет изменения в свидетельство о рождении ребенка, а затем второй родитель как законный представитель сможет получить свидетельство о смерти матери ребенка. Этот документ потребуется при вступлении в наследство не только по закону, но и по завещанию, ведь иначе невозможно будет доказать, что можно открыть наследственное дело.

Можно ли оспорить завещание?

Как и любую сделку, завещание можно оспорить. Как правило, человек, несогласный с волей наследодателя, ссылается на то, что он был недееспособен в момент оформления завещания. Однако такие дела часто оканчиваются отказом в удовлетворении иска.

Срок давности по оспариванию завещания составляет год с момента, когда заинтересованная сторона о нем узнала или должна была узнать. Для несовершеннолетнего годичный период будет отсчитываться с момента, когда он достиг 18 лет. Например, когда ребенку было 15 лет, его мать вступила в наследство, проигнорировав завещание отца. Срок давности для ребенка истечет, когда ему исполнится 19. Это обусловлено тем, что несовершеннолетний не может в полном объеме реализовать свои права, поэтому для него срок будет отсчитываться с того момента, когда он стал полностью дееспособным (Апелляционное определение Московского городского суда от 6 марта 2017 г. по делу № 33-8377/2017).

Наследство братьев и сестер после их смерти

Вопросы, связанные с наследованием, одни из самых сложных в юридической практике. Ведь часто этот процесс осложняется наличием человеческого фактора. Например, брат и сестра признаются близкими родственниками. Однако при наследовании они не входят в круг претендентов первой очереди. Кто же получит в наследство имущество после смерти брата или сестры?

Претенденты первой и второй очереди

При определении порядка наследования закон исходит из близости семейных и кровных уз между покойным и преемником. Так, в 5 разделе ГК РФ установлено, что к наследникам первой очереди относятся супруги, дети и родители умершего. Тогда возникает вопрос: «Имеет ли право брат на наследство сестры, и наоборот?» Да, такое возможно. Братья и сестры относятся к преемникам второго порядка, и при отсутствии наследников первой очереди или завещания они обязательно получат свою долю от наследства.

Рассмотрим такой случай. После смерти у мужчины не осталось детей и жены, а родители отказались от наследства. Поэтому очередность перешла к преемникам второго порядка — его родному брату и сестре. Имущество покойного делилось поровну. Поэтому сестра и брат получили по ½ от наследства умершего.

Наличие обязательной доли

Предусмотрено еще одно основание, согласно которому сестра или брат могут вступить в наследство – они находились на иждивении покойного. То есть до момента смерти человек полностью обеспечивал своего родственника как минимум в течение 1 года. При этом брат или сестра должны быть признаны нетрудоспособными. Однако если иждивенец является наследником по завещанию или относится к текущей очереди преемников, то он не имеет права на обязательную долю.

Приведем пример. Сестра получает право на наследство брата после его смерти, потому что она более года находилась у него на иждивении. В таком случае она претендует минимум на половину доли, которая полагалось бы ей по закону. Чтобы определить размер наследства сестры, нужно учесть всех наследополучателей текущей очереди, включая ее саму. То есть если их трое, то она может рассчитывать на получение 1/6 части наследственной массы (половина от 1/3).

Наследование полнородными и неполнородными родственниками

У умершего может быть сестра или брат от общих родителей. Таких родственников называют полнородными. Другой вариант — если у покойного был брат по отцу или по матери. В данном случае мы говорим о неполнородном родстве. Однако при распределении наследства закон ставит знак равенства между полнородными, единокровными и единоутробными родственниками.

Например, если у покойного нет близких первой очереди родства, то его имущество будет разделено между преемниками второй. В таком случае неполнородная сестра имеет такие же права на наследство брата, как и полнородная.

Наследование по завещанию

При его наличии порядок наследников определяется волей покойного. Условием для наследования является не только близкое родство. Гражданин вправе завещать свое имущество юридическому лицу, субъекту РФ, международной организации или другому гражданину, который не является его родственником. При этом завещание — это документально оформленная воля умершего, заверенная нотариально.

Рассмотрим пример. У человека нет близких родственников, кроме брата и сестры. Поэтому по закону все имущество покойного должно перейти к ним. Однако незадолго до смерти гражданин узнал о том, что у него есть внебрачный сын. Поэтому он оставил завещание, в котором решил передать все имущество своему ребенку. В таком случае сестра и брат не получат положенного по закону наследства, если только они не являлись иждивенцами на попечении покойного.

Другие случаи

Существует возможность получения наследства для братьев и сестер в порядке наследственной трансмиссии.

Например, если имущество умершего должно было перейти к его родителю. Однако наследник умер, не реализовав свои права. Тогда получить имущество покойного могут родные братья и сестры.

Как принять наследство

Существует два способа: нотариальное оформление и фактическое правопреемство. Первый случай является более предпочтительным. В результате наследополучатель закрепляет свой статус официально и имеет право на полноценное использование полученного имущества и распоряжение им.

Для нотариального оформления наследства требуется:

  • прийти к нотариусу по месту жительства покойного. Учитывайте, что сделать это нужно в течение полугода после смерти родственника, иначе право наследования перейдет к другим претендентам;
  • подать заявление о вступлении в наследство. Специалист откроет дело и расскажет о том, какие документы и когда необходимо предоставить;
  • собрать бумаги и подать их нотариусу. В дополнение нужно оплатить госпошлину, нотариальные услуги, а также, если вы находились на иждивении, обратиться в суд для подтверждения этого факта;
  • ожидать решения. Нотариус проверит полученные документы. В процессе он может уточнять некоторые детали. Если все в порядке, то он зарегистрирует принятие наследственных прав и выдаст соответствующее свидетельство.

Обычно документ должен быть получен в течение полугода со дня смерти наследодателя. Однако в исключительных случаях этот срок может быть увеличен. Например, при наследственной трансмиссии, при переходе прав на получение имущества или при ожидании рождения наследника. Для уточнения вопросов по своему делу, обратить к адвокату по наследственным делам.

Разумеется, каждый случай наследования после смерти брата или сестры имеет свои особенности. Поэтому мы рассказали об общих правилах вступления в наследство. В каждом конкретном случае мы советуем сразу обратиться к опытному адвокату по наследственным делам и получить исчерпывающую консультацию по вашей проблеме.