Наследственное право — 12

Наследственное право — 12

I. Предмет и система римского наследственного права ( ius succedendi ) .

Наследственное право в системе римского частного права. История развития наследственного права, характеристика периодов.

Имущественные права, имущественноправовая связь; общее преемство как отражение наледственной правопособности, имущественноправовые отношения и личноправовые отношения.

Римская наследственноправовая универсальная сукцессия. Сущность наследования, понятие наследственного договора, содержание понятия heres. Соотношение между развитием римского общества и формированием права наследования.

II. Основные направления развития ius succedendi .

Универсальное преемство и сингулярное преемство. Основание права наследования. Открытие и приобретение наследования.

1. Открытие. Делационное основание — призвание к наследованию.

а) Testamentum. Положение права, вызывающее наследование по завещанию.

б) Положение права, вызывающее наследование без завещания.

в) Положение права, вызывающее необходимое наследование.

2. Приобретение, аквизационное основание наследования.

а) Наследник из дома умершего heres domesticus. Агнатские нисходящие sui heredes. Соотношение с греческим правом.

Приобретение ipso iure.

Необходимый наследник — heres necessarius.

Предпосылки для формирования sui heredes.

Patria potestas — основа для наследования по закону.

б) Наследник вне дома наследования — heres extrans, превращение в heres voluntarius. Наследование по акту принятия aditio hereditatis.

в) Временное бесхозное наследство. Hereditas jacens.

Rex nullius древнего права. Его производное usucapio pro herede.

III. Универсальное преемство 1.

Наследование по гражданскому праву (ius civile) и по преторскому ( ius honorarium). Общие положения.

Hereditas — результат правопреемства по цивильному праву, принцип развития действия агнатичекого родства.

Разрешение на владение наследством — bonorum possessio по преторскому праву. Принцип развития — наряду с агнатами признание и когнатов.

а) по закону — lege actio.

б) по давности владения — usucapio pro herede

в) судебное решение на владение наследством deductio, связь с греческими нормами права.

Преторский эдикт. Его противопоставление цивильному праву. Роль его разработки по выморочному имуществу — successorium edictum.

Выработка особой системы наследования bonorum possessio (b.p.) : а) содействие iuris civilis adiuvandi gratia; б) заимствования i.c. supplendi gratia; в) заимствования i.c. corrigendi gratia.

Роль преторского эдикта в оформлении норм неформального принятия наследства. Механизм внедрения судейского решения: interdictum quorum bonorum.

IV. Универсальное преемство 1.

Наследование по закону. Формула ab intestato. Вторичность титула.

1. Наследование ab intestato в законах XII таблиц, “открытие” наследования по закону, определение класса наследников в соответствии с агнатическим принципом родства.

а) Прямые sui heredes. Состав. Emancipatus. Понятие collatio.

б) Боковые — agnatus proximus.

в) Гентилы -gentiles.

Отсутствие последовательности призвания к наследованию различных классов. Невозможность отказа от наследства. Однократность призвания к наследству. Открытие возможности для usucapio pro herede.

2. Дальнейшая разработка successio ab intestato в преторском праве.

а) Преторская система bonorum possessio ab intestat o .

Предпосылки преторской “реформы” состояния цивильного права. В.р. — в эдиктах и декретах — способ быстрого реагирования в системе развития цивильного права.

Краткость и простота формы.

Сущность преторских преобразований — приведение successio ab intestato в соответствие с уровнем социального развития римского общества.

б) Отличие b.p. от квиритского наследника, выделение loco heredum при отсутствии его или вопреки ему. Решение — causa cognitio — юридическое основание для b.p. (содействия, замещения или коррекции). Развитие института b.p. от sine re до cum re. Понятие со llatio bonorum .

в) Виды b.p. в конце Республики. Владение по цивильному праву — b.p. ex lege . По справедливости — b.p. ex aequitate.

г) b.p. ab intestato при классических юристах. Классы преторских наследников:

unde liberi — неполная отмена агнатического принципа цивильного права и переход к когнатическому.

unde legitimi — законные наследники по цивильному праву.

unde cogn a ti — когнаты до 6-ой степени

unde vir et uxor — переживший супруг.

д) действие edictum successorium против usucapio pro herede. Введение порядка дальнейшего призвания successio ordinum для b.p. et graduum. Дуализм в наследственной практике ab intestato и b.p.

3. Законное наследование в имперский период.

а) Усовершенствование основ цивильного права наследования ab intestato . Развитие когнатического принципа в преторском праве.

SC Tertullianum : преимущество матери перед агнатическими родственниками детей.

SC Orphitionum при Марке Аврелии — преимущество детей перед агнатическими родственниками матери.

Edictum perpetuum Адриана.

б) Торжество когнатического принципа законного наследования при Юстиниане. Nov.84.

Окончательное закрепление наследования ab intestato в CIC nov. 118. Уничтожение противоположности цивильного права и ius honorarium.

1. Все нисходящие родственники когнатического порядка.

2. Восходящие родственнники.

3. Неполнородные братья и сестры.

4. Все остальные родственники.

Действие successio adcrescendi. Правило для внебрачных и усыновленных. Чрезвычайные права наследования, фиск и выморочное имущество. Lex Iulia et Papia Poppaea.

4. Принятие наследства.

Обязательные наследники — heredes necessarii. Прочие — heredes voluntarii . Формы. Сроки.

Отречение. Формы. Сроки.

5. Раздел имущества. Сонаследники. С ommunio hereditatis. Нормы приращения наследства — ius adcrescendi.

V. Универсальное преемство 2.

Наследование по завещанию — successio ex testamentum

1. Содержание понятия testamentum . Односторонность сделки в отличие от наследственного договора. Состав завещания. Задача завещания. Institutio hereditatis.

Завещательная правоспособность. Завещательная дееспособность. Способность составления завещания. Testamenti factio activa. Способность получения наследства. Testamenti factio passiva. Некоторые условия тестамента: влияние мотивов заблуждения завещателя; психическое принуждение; добавочные распоряжения.

2. Предпосылки появления завещательной свободы — отсутствие sui heredes. Условия тестамента при наличии sui heredes. Появление воли завещателя, лишение наследства — exhereditatio, умолчание — praeteritio — как формальное ограничение свободы завещания. Роль postumi loco.

Несовместимость двух видов наследования.

Древнейшие (гласные) виды тестамента. Публичный акт гласного завещания — testamentum comiti i s calatis. Сакральность акта. Отличие от arrogatio . Сроки обнародования.

Завещание перед фронтом — testamentum in procinctu — словесное завещание ближайшему товарищу.

3. Законы XII таблиц — этап развития тестамента. Возможность замены преемства по закону на hereditas testamentaria.

Закрепление частного тестамента в эпоху интерпретации. Содержание и форма частного тестамента.

Новая форма: testamentum per aes et libram — манципированное завещание. Следующий этап развития — передача имущества familiae emptor как loco heredis. Формула распоряжения mancipatio.

Несовершенство этого этапа.

4. Возрастание роли письменного завещания. Сведение манципации до обряда. Устная и письменная форма манципации, усиление реального значения heres. Формула tabula testamenti.

5. Развитие римского тестамента.

а) Формальное ограничение свободы завещания. Правила назначения ( instituere) , лишения ( exheredare), умолчания ( praeterire) . Разработка норм эксгередитации. Правила приращения ( adcrescere) . Правила для постумов по сохранению силы завещания.

б) Материальное ограничение свободы завещания. Перевод основного значения завещания с nomen heredis на имущественные права. Понятие и размер одинаковой доли в наследстве. Средства ее защиты. Роль центумвирального суда в разработке мер оспаривания завещания. Testamentum inofficiosum — обойдение в завещании, приравнивание его к “безумию” — querela inofficiosa testamenti. Моральное ограничение свободы завещания. Условия для ресцинзирования тестамента.

6. Преторское право и завещание.

а) предпосылки преторских “реформ” тестамента. Упрощение форм завещания. B.p. secundum tabulae новая форма завещания как односторонняя сделка.

б) Преторское право и тестамент в классический период. Необходимые наследники по преторскому эдикту. “Умолчание” — юридическое основание для оспаривания завещания. Создание b.p. contra tabulas. Обязанность эксгредитации по всем liberi. Обязанности liberi — появление нового вида collatio .

Преторское завещание при Антонинах.

в) Завещание в имперский период.

Развитие преторских форм тестамента. Обыкновенное и частное завещание: письменная и устная форма.

Экстраординарная форма завещаний: testamentum militis — при разновременном вызове свидетелей; сельское завещание; завещание восходящих в пользу нисходящих; завещания женщин.

Публичное завещание (по протоколу или на хранение императору): testamentum acta conditum; testamentum principi ablatum.

г) Тенденция развития необходимого наследования в имперский период. Повышение роли обязательной доли. Nov. 18. Слияние материального ограничения свободы завещания с формальным завещанием. Nov. 115. Разработка теории иноффициозности.

VI. Сингулярное преемство.

Непрямое наследование, его отличие от тестамента и от наследования ab intestato. Способы передачи: прямое, per vindicationem, непрямое распоряжение. Содержание понятия “распоряжение” как односторонней сделки. Виды распоряжений.

1. Правовой отказ — легат ( legatum) ; форма — verbis imperativus — торжественная форма.

а) виды легатов: legatum per vindicationem; (по праву собственности) legatum per praeceptionem; по обязательственному праву — legatum per damnationem; также по праву требования — legatum sinendi modo .

б) лицо, имеющее право отказа; получатель отказа; обязанное лицо. Отказ наследнику — прелегат.

в) содержание отказа: предмет отказа, условия действия отказа, добавочные распоряжения, приобретение отказа, уничтожение отказа.

г) размер или сумма отказа; его ограничения в пользу тестамента. Сумма отказа по lex Furia (204-169 гг. до н.э. ) .

Соотношение суммы отказа с тестаментом по lex Voconia — 169 г. до н.э. . Quarta Falcidia наследственный дом по Lex Falcidia 40 г. до н.э..

д) Появление кодицилл. Формальная связь легата с завещанием. Установление самостоятельной роли легата по S C Neronianum.

e) Субституция — производное от легата. Прямая субституция.

2. Фидеокомисс — fideicommissum — вид отказа по нравственной обязанности через распоряжение. Форма — не торжественная.

а) Устная и письменная форма фидеикомисса. Выдача из наследства ab intestat o . б) Фидеикомисс в завещании. Лицо обремененное — heres fiduciarius. Получатель — fideicomissarius.

в) Форма фидеикомисса при Августе. Кодициллы. Оформление права требования через фидеикомисс. Отличие его от права собственности. Ограничение пассивной правоспособности фидеикомисса.

г) Универсальный фидеикомисс.

Передача наследственных прав через фидеикомисс. SC Trebellianum. Цель универсального фидеикомисса. Обязательная наследственная доля при фидеикомиссах по SC Pegasianum.

Субъекты универсального фидеикомисса.

3. Слияние легатов и фидеикомиссов в праве Юстиниана. Освобождение легатов от старых форм. Выработка форм для фидеикомиссов. Ослабление действия Фальцидиева закона, усиление SC Trebellianum по fideicomissum hereditarius. Равнозначность легата и фидеикомисса. Ослабление значения сингулярности и превращение в универсальное преемство.

VII. Правовое положение наследников

Понятие наследственной массы. Замещение наследником наследодателя через владение и приобретение владений.

Определение времени, предмета, сущности приобретения наследства.

1. Время — момент призвания, ex nunc — момент открытия наследства. Однократность и возможность неоднократности призвания к наследству. Унаследование призвания — трансмиссия. Назначение наследника под суппензивным условием — субституция.

2. Предмет и совокупность наследства. Приращение наследства. Особое значение приращения при цивильном наследовании и по тестаменту. Ограничение действия по lex Iulia et Papia Poppeae . Кодицилы.

Читайте также  Вычисляют ли алименты с отпускных в 2018

3. Сущность приобретения наследства — правовая универсальная сукцессия. Ответственность наследника за имущество. Beneficium inventarii, за долги — beneficium separationis.

4. Иски. Виды исков и их общая характеристика.

а) частичный иск — о собственности наследодателя против удержания — rei vindicatio; б) универсальный иск о наследстве, hereditatis petitio, по наследству ( corporis possessio) и по праву наследования (iuris possessio); в) аграрные контроверсии как примеры частичных и универсальных исков: controversia de loco, controversia de possessione; г) SC Iuventianum урегулирование ответственности лица, которому предъявлен иск о наследстве.

5. Препятствие к результатам наследования. а) Неспособность к наследованию. Формулировка по Юстинианову праву. Уничтожение возможности delatio. б) Простая неспособность к наследованию. Incapacitas. в) Недостойность к наследованию. Indignitas.

Консульский отдел Посольства России в Лиссабоне

НАСЛЕДСТВО В ПОРТУГАЛИИ

Институт наследственного права Португалии во многом схож с российским.

Наследование осуществляется по закону или по завещанию.

При отсутствии завещания (TESTAMENTO) имущество умершего распределяется между законными наследниками.

Законными наследниками в Португалии (HERDEIROS LEGÍTIMOS) являются следующие лица:

  • наследники первой очереди — законный супруг и потомки (дети, внуки и правнуки) — гражданский супруг не является наследником по закону и имеет право на получение какого-либо имущества только по завещанию;
  • наследники второй очереди — предки (родители, бабушки и дедушки) законный супруг при отсутствии детей;
  • наследники третей очереди – родные братья/сестры и их потомки (племянники внучатые племянники и др.);
  • наследники четвертой очереди — дяди/тети, двоюродные братья и сестры;
  • наследник пятой очереди — государство.

Наследство осуществляется в порядке очередности, т.е. если супруг умершего отказался от принятия наследства, а потомков у него нет, то право на наследство переходит к наследникам второй очереди. В случае если родители, бабушки или дедушки не хотят или не могут принять наследство, очередность переходит дальше.

Законный супруг, прямые родственники по восходящей и нисходящей линиям называются HERDEIROS LEGITIMÁRIOS. Они имеют приоритет в отношении любого другого потенциального наследника. Часть, которая им причитается (QUOTA INDISPONÍVEL) буквально — доля, которая не может быть использована, установлена законом и не может быть урезана. Например, доля супруга не может быть меньше четвертой части всего наследства, независимо от количества других наследников.

В целом, право наследования по закону преобладает над правом наследования по завещанию. Наследники по закону не могут быть лишены своего права завещанием (DESERDADOS).

Законный наследник, который был согласно завещанию лишен своего права на наследство, имеет возможность в течение последующих 2-х лет оспорить это в суде.

Теряют право на получение наследства недостойные наследники (HERDEIROS INDIGNOS) несмотря на наличие завещания. К таким недостойным наследникам относятся:

  • осужденные за убийство при отягчающих обстоятельствах, независимо от того, совершено преступление до или после смерти наследодателя;
  • совершившие ложный донос или оклеветавших наследодателя, его супруга, детей или родителей;
  • совершившие действия относительно свободы составления завещания;
  • совершившие незаконные действия относительно самого завещания.

Шаг 1. Процедура открытия наследства начинается с факта регистрации смерти (REGISTO DE ÓBITO)

В зависимости от места смерти врач DELEGADO DE SAÚDE или другой специалист, обладающий необходимой компетенцией, в течение 48 часов выдаёт заключение о смерти, что позволяет получить соответствующее свидетельство о смерти (CERTIDÃO DE ÓBITO) в местном ЗАГСе.

Шаг 2. Вступление в права наследства (HABILITAÇÃO DE HERDEIROS)

При наличии нескольких наследников, один из них принимает на себя функции душеприказчика (CABEÇA DE CASAL), в задачи которого входит управление имуществом до его раздела. При наличии пережившего супруга закон автоматически вменяет эту обязанность ему. При отсутствии супруга эту миссию, как правило, берет на себя старший ребенок.

Свидетельство о праве на наследство HABILITAÇÂO DE HERDEIROS может быть оформлено в нотариальной конторе (CARTÓRIO NOTARIAL) — или в отделе BALCÃO DE HERANÇAS, который имеется в различных отделениях ЗАГС и LOJA DO CIDADÃO (аналог многофункционального центра) по всей территории Португалии. Данный документ служит основанием для перехода права собственности на наследуемое имущество. Для его оформления CABEÇA DE CASAL или его адвокат представляют документы, удостоверяющие личность, и свидетельства о рождении всех наследников, а также свидетельство о смерти CERTIDÃO DE ÓBITO.

При наличии выжившего супруга требуется представить свидетельство о браке.

При оформлении наследства в Balcão De Heranças, все эти свидетельства можно получить там же, при оформлении свидетельства о праве на наследство Certidão de Habilitação De Herdeiros. Если вы выбрали Cartório Notarial, нужно самостоятельно предоставить требуемые свидетельства. Их можно предварительно запросить в ЗАГСе, в Loja Do Cidadão или через интернет www.civilonline.mj.pt

Шаг 3. Сообщение в налоговую службу (PARTICIPAÇÃO NAS FINANÇAS)

У душеприказчика Cabeça De Casal есть время до конца третьего полного календарного месяца со дня смерти родственника, чтобы сообщить об этом факте в отделение FINANÇAS, представив Modelo 1 do Imposto de Selo. Предположим, что человек умер 5 июля; тогда предельной датой для извещения будет 31 октября. Сabeça de casal должен предоставить Certidão De Óbito и Cartão De Cidadão умершего, а также Cartão De Cidadão каждого из наследников.

Также необходимо одновременно представить Anexo 1 со списком имущества умершего (RELAÇÃO DE BENS) и соответствующей суммой. По закону, передача имущества наследникам первой и второй очереди является бесплатной. Однако, это правило не распространяется на иных наследников, с которых взимается гербовый сбор в размере 10% от общей суммы задекларированного имущества.

Шаг 4. Раздел имущества (PROCESSO DE PARTILHA)

Раздел имущества (PARTILHA DOS BENS) может быть запрошен любым из наследников. Если между ними существует договоренность, то достаточно обратиться в Balcão de Heranças.

При отсутствии согласия хотя бы одного из наследников, а также в случае недееспособности, нотариальной конторой проводится раздел имущества.

В момент раздела имущества выживший супруг имеет приоритетное право на проживание в семейном доме (CASA DE MORADA DE FAMÍLIA) и пользование обстановкой.

Независимо от суммы наследства и порядка наследования, для реализации процесса раздела имущества необходимо быть готовым к определенным расходам, к примеру:

  • оценка автомобиля;
  • доступ к свидетельствам о рождении всех наследников, свидетельствам о браке и смерти;
  • представление Habilitaçao De Herdeiros в банках, где, к примеру, у супругов были банковские счета;
  • доступ к регистрации недвижимости и автомобилей и прочее.

Консульская конвенция между Российской Федерацией и Португальской Республикой (заключена в г. Москве 26.10.2001) в статье 41 перечисляет следующие функции консульских должностных лиц в отношении наследства:

1. Компетентные органы государства пребывания безотлагательно уведомляют консульское должностное лицо о смерти на территории его консульского округа лица, которое этим органам известно как гражданин представляемого государства, а также информируют консульское должностное лицо о наличии наследственного имущества, завещания, а также о том, что какое-либо лицо, находящееся или представленное на территории государства пребывания, назначено распорядителем этого имущества.

2. Компетентные органы государства пребывания безотлагательно информируют консульское должностное лицо о наследственном имуществе, оставленном на территории государства пребывания, в том случае, когда наследником или отказополучателем является представляемое государство, юридическое лицо представляемого государства или лицо, которое известно этим компетентным органам как гражданин представляемого государства.

3. Если консульское должностное лицо первым узнает о смерти на территории государства пребывания гражданина представляемого государства или о наличии на территории государства пребывания наследственного имущества, оставленного покойным гражданином представляемого государства, оно информирует об этом компетентные органы государства пребывания.

4. Консульское должностное лицо в отношении вопросов наследственного имущества, упомянутого в пунктах 1, 2 и 3 настоящей статьи, а также в той степени, в какой это допустимо в соответствии с законодательством государства пребывания, имеет право:

a) просить государство пребывания принять меры или же лично предпринять шаги по обеспечению защиты, сохранности и распоряжению этим наследственным имуществом;

b) присутствовать или каким-либо иным образом участвовать в принятии мер, о которых говорится в подпункте «a» настоящего пункта;

c) обеспечивать представительство гражданина представляемого государства, имеющего законный интерес в этом имуществе, который не присутствует в государстве пребывания и не имеет в нем представителя.

5. В том случае, когда в соответствии с подпунктом «c» пункта 4 настоящей статьи принимаются меры по обеспечению представительства, это представительство действует до тех пор, пока представленные таким образом лица не назначат своих собственных представителей или не возьмут на себя ответственность за защиту своих прав и интересов.

6. Если гражданин представляемого государства скончается в период нахождения на территории государства пребывания, при этом не имея в этом государстве постоянного местожительства, консульское должностное лицо с учетом законодательства представляемого государства может временно вступить во владение и распорядиться документами, деньгами и другим личным имуществом умершего при том условии, что на территории государства пребывания нет лица, имеющего права претендовать на такие документы, деньги или личное имущество. Права временного владения передаются в соответствии с законодательством государства пребывания должным образом назначенному распорядителю или иному уполномоченному лицу.

7. Представляемое государство и государство пребывания содействуют передаче наследства:

a) путем выдачи разрешения на вывоз и ввоз предметов, являющихся частью наследственного имущества, в тех случаях, когда вывоз и ввоз этих предметов прямо не запрещен законодательством государств, от которых требуется выдача разрешения на ввоз или вывоз;

b) путем выдачи разрешения на реализацию любой части наследственного имущества, которая не может быть вывезена или ввезена в соответствии с положением подпункта «a» настоящего пункта;

c) путем выдачи разрешения на перевод чистой выручки от такой реализации за вычетом вознаграждений, налогов и пошлин наследнику или отказополучателю в государстве его местожительства в любой свободно конвертируемой валюте.

8. Консульское должностное лицо может от имени гражданина представляемого государства, если такой гражданин не находится на территории государства пребывания, получать от компетентных органов государства пребывания или отдельных лиц деньги или иную собственность, на которую данный гражданин имеет право в связи со смертью любого лица, включая наследственное имущество, платежи, сделанные в соответствии с законодательством о выплате компенсаций в связи с несчастными случаями, а также платежи по страховым полисам в связи со страхованием жизни.

Читайте также  В каком случае платят неустойку поалиментам

Семейное и наследственное право: законодательные изменения и актуальная практика

Программа мероприятия

Сессия 1. Управление личными и бизнес активами: риски и возможности современного законодательства

Модератор: Ольга Пучкова, ведущий эксперт группы семейного и наследственного права, Юридическая компания «Пепеляев Групп»

Вступительное слово и презентация книг Павла Владимировича Крашенинникова, Председателя Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству; Председателя Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства

  • Соглашения членов семьи: брачный контракт, наследственный договор и иные формы. Перспективы развития российского законодательства в сфере семьи и наследования

Лидия Михеева , д.ю.н., профессор, руководитель, ИЦЧП им. С.С. Алексеева ; член Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства

  • Юридические аспекты влияния семьи на бизнес и бизнеса на семью: негативные последствия для бизнеса

Ольга Пучкова , ведущий эксперт группы семейного и наследственного права, Юридическая компания «Пепеляев Групп»

  • Health Check семейных и бизнес активов. Выявление юридических рисков при передаче, управлении и защите активов

Юлия Галуева , заместитель генерального директора по правовым вопросам, Национальная юридическая служба АМУЛЕКС

  • Ошибки в структурировании владения зарубежными активами. Влияние деофшоризации и новой политики Compliance: риски наследников

Наталья Пацева , управляющий партнёр, FTL Advisers Ltd

  • Защита бизнес-активов при наследовании

Екатерина Маркова , руководитель практики наследования, UFG Wealth Management

Сессия 2. Наследственное право и наследственные споры

Модератор: Илья Алещев, партнер, Юридическая фирма «Алимирзоев&Трофимов»

  • Что происходит с российским наследственными фондами? Когда ждать первую практику применения новых институтов наследственного права?

Александра Игнатенко , член правления, Федеральная нотариальная палата

  • Банкротство наследственной массы: судебная практика 2019

Юлия Литовцева , партнер, руководитель практики банкротства и антикризисной защиты бизнеса, Юридическая компания «Пепеляев Групп»

  • Сложные наследственные ситуации после смерти клиента частного иностранного банка

Наталья Житкевич , специалист по вопросам планирования благосостояния, Banque Pictet & Cie SA

  • Наследование объектов интеллектуальной собственности: противоречие практики

Кира Корума , адвокат, Адвокатская контора «Аснис и партнеры»

Сессия 3. Семейное право и семейные споры

Модератор: Олеся Петроль, партнер, Юридическая фирма «Петроль, Чиликов»

  • Обзор актуальной судебной практики по спорам о разделе общего имущества супругов

Галина Павлова , управляющий партнер, руководитель направления семейного и наследственного права, Адвокатское бюро «Павлова и партнеры»

  • Кредиторы против супругов: структурирование сделок и обращение взыскания на супружеское имущество

Олеся Петроль , партнер, Юридическая фирма «Петроль, Чиликов»

  • Трансграничные семейные споры: подводные камни

Илья Алещев , партнер, Юридическая фирма «Алимирзоев&Трофимов»

  • Проблемные вопросы семейного права в нотариальной практике

Илья Радченко, член методической комиссии, нотариус, Федеральная нотариальная палата

Марриотт Гранд Отель, залы Архангельский+Павловский
Москва, ул. Тверская, д. 26/1

Наследственное право на Руси

Вы будете перенаправлены на Автор24

Общая характеристика права на Руси

Первоначальные этапы жизни русского народа характеризовались сохранением первобытнообщинного строя на протяжении долгого времени, по сравнению с другими народами. Лишь IX век унес за собой упоминания о первобытнообщинном строе, заменив его феодальным. В это время было ознаменовано образованием государства – Киевской Руси. Именно такой несвоевременный переход к новому укладу общественной жизни и повлек за собой определенные пробелы в развитии правовой сферы. К X веку страны Востока, а также большая часть стран Европы уже могли похвастаться наличием гражданского и уголовного законодательства, тогда как Русь довольствовалась до этого времени обычным правом.

XI век предоставил Киевской Руси первый письменный источник права, имевший название «Русская правда». Данный документ изложил положения, касающиеся обычаев русского народа, а также закрепил привилегии для господствующего класса.

Основные особенности наследственного права на Руси

Наследственное право на Руси – это период зарождения, становления и развития института наследственного права в Древней Руси, который характеризовался своими специфическими особенностями и чертами.

Отношения русских граждан в области наследства и наследования подлежали регулированию основным документом государства русского – «Русской правдой».

Русская правда предусмотрела возможность получать наследство, как по закону, так и по завещанию. При этом по закону наследование происходило во всех случаях, если отсутствовало завещание.

Наследование по закону на Руси. Так же как и в настоящее время, в Древней Руси наследование по закону предполагало наличие очередей, но со своими особенностями:

  • Сыновья умершего признавались наследниками первой очереди. Каждому из них должны были предоставляться равные доли от наследственного имущества. По сложившемуся в то время обычаю, младший сын получал двор после смерти отца, который не делился между сыновьями.
  • Имущество, остававшееся после смерти матери наследовалось отдельно. Его мог унаследовать тот из детей, «. у кого она жила на дворе и кто ее кормил».
  • Если в семье были сыновья, то дочери не призывались к наследованию после смерти их отца. Когда дочери выходили замуж, они имели право получить от братьев только приданое.
  • Если в феодальной семье не было сыновей, дочери феодалов могли претендовать на наследство, тогда как в зависимых семьях дочери не наследовали в любом случае. Это имущество в данном случае должно было поступить в распоряжение князя, который должен был при выходе дочерей умершего зависимого крестьянина замуж, предоставить им приданое.

Русская правда закрепила положение, согласно которому переживший супруг не мог быть наследником. Так, в ст. 93 закона говорится о том, что вдова, после смерти мужа, получает выдел и то, что ей завещает сам муж, но само наследство, которое осталось от ее мужа, ее не касается.

Под «выделом» закон определял то имущество, которое принадлежало самой жене, но находилось под опекой ее мужа.

Таким образом, весь круг наследования по закону на Руси включал только детей и супруга. Дети, которые были рождены вне брака, не имели право наследовать после смерти своего отца. Также не имели право наследовать после своих отцов дети, рожденные от рабынь.

Наследование по завещанию на Руси также имело характерные этому времени отличительные особенности. Так, оно выражалось не в письменной, а в словесной форме, диктуя общую коллективную волю семьи, где руководил ее глава – отец. Право на завещание имели мать и отец в отношении детей и муж в отношении жены.

Как дети вступают в наследство?

Родителям детей-наследников – о том, что нужно для вступления в наследство и почему могут отказать; кто должен сообщить о нем и что будет, если не сообщат; как имущество будет делиться между родственниками и можно ли отказаться от наследства

Наследство от неизвестного дядюшки-миллионера – тайная мечта многих. Но в реальности большинство получают имущество от умерших близких людей. Боль от утраты родного человека смешивается с прохождением бюрократических процедур. Особенно сложно в ситуациях, когда наследником является несовершеннолетний, хотя, на первый взгляд, никаких особенностей положения разд. V Гражданского кодекса, посвященного наследственному праву, не содержат.

Что нужно для вступления в наследство?

Для вступления в наследство заявителю необходимо представить нотариусу следующие документы:

  • заявление о вступлении в наследство;
  • свидетельство о смерти;
  • документ, подтверждающий личность;
  • документы, доказывающие право человека на наследство; к ним в зависимости от обстоятельств могут относиться: завещание, свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака и иные документы, подтверждающие родственные отношения.

Такой пакет бумаг представляет любой, кто претендует на наследство. Дети не исключение.

Нужен ли представитель для вступления ребенка в наследство?

От имени детей действуют их родители или опекуны. Это обусловлено тем, что ребенок ограничен в дееспособности. При этом Гражданский кодекс разделяет детей на две группы: малолетние (до 14 лет) и несовершеннолетние (от 14 до 18 лет). Они обладают разным объемом дееспособности.

Любые юридические действия за малолетних совершают их родители или опекуны. Поэтому, например, 13-летний ребенок не может сам подать заявление о вступлении в наследство.

Несовершеннолетние совершают сделки с письменного согласия законных представителей (ч. 1 ст. 26 ГК РФ). Это значит, что самостоятельно несовершеннолетний не вправе открыть наследственное дело. Заявление будет подаваться от его имени за его подписью, но с согласия родителей или опекунов. Данная позиция подтверждается судебной практикой. Например, суд указал, что несовершеннолетняя К. не могла полностью осознавать значимость установленных законом требований о необходимости своевременного принятия наследства и была неправомочна самостоятельно подать нотариусу заявление о принятии наследства, поскольку за нее эти действия в силу ст. 64 Семейного кодекса осуществляет ее законный представитель или же он дает на это согласие (п. 4 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ за четвертый квартал 2013 г.).

Однако из этого правила есть исключения: подростки, вступившие в брак (ст. 21 ГК РФ), и эмансипированные подростки, которые работают по трудовому договору или занимаются предпринимательской деятельностью (ст. 27 ГК РФ). Они считаются полностью дееспособными и сами заключают любые сделки, в том числе вступают в наследство. При этом эмансипация возможна только с 16-летнего возраста. Что касается возраста вступления в брак, то Семейный кодекс дал регионам карт-бланш на самостоятельное установление нижних возрастных границ при наличии особых обстоятельств. Например, в Чеченской Республике и Адыгее возможно заключение брака с 14 лет. Такие подростки при вступлении в наследство должны доказать нотариусу свою дееспособность, представив свидетельство о заключении брака, решение об эмансипации.

Должен ли представитель ребенка подтверждать свой статус?

При вступлении несовершеннолетнего в наследство его законный представитель должен подтвердить свой статус (п. 5.9 Методических рекомендаций по удостоверению доверенностей, утвержденных Решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 18 июля 2016 г., протокол № 07/16). Для этого он представляет нотариусу:

  • свой паспорт;
  • свидетельство о рождении ребенка, в котором представитель указан в качестве отца или матери;
  • решение о назначении опекуном (при наличии).

Последний документ оформляется на детей, оставшихся без попечения родителей. Это могут быть как сироты, так и несовершеннолетние, которых бросили родители. Родственник, желающий заботиться о ребенке, обращается в органы опеки. Его назначают опекуном и выдают соответствующее решение.

Если представитель несовершеннолетнего не представит перечисленные документы, нотариус вправе будет отказать ребенку во вступлении в наследство на основании ст. 48 Основ законодательства РФ о нотариате.

Если ребенок помещен в детский дом, все обязанности, которые возлагаются на родителей и опекунов в связи со вступлением детей в наследство, должны исполняться администрацией этого учреждения. Поэтому нотариусу нужно будет представить решение о помещении ребенка в детский дом, доверенность от имени администрации детдома и т.д.

Кто сообщит о наследстве родственникам, которые о нем не знают?

Ни методические рекомендации нотариальной палаты, ни Закон о нотариате не возлагают на нотариуса обязанность по розыску наследников. Статья 61 Основ законодательства РФ о нотариате устанавливает, что нотариус обязан лишь известить наследников, о которых ему известно. Поэтому обычно работники нотариальных контор спрашивают у заявителей о других наследниках, и на этом их мероприятия по определению круга лиц, призываемых к наследству, ограничиваются.

Извещение тоже осуществляется формально. В кино можно увидеть, как нотариусы лично приезжают к наследникам и сообщают им о свалившемся на них богатстве. Реальность другая. Если нотариус знает место жительства или работы наследника, он отправит письмо. Оно потерялось или не дошло? Это проблемы наследника. А если сведений об адресе нет, нотариус разместит на сайте Федеральной нотариальной палаты информацию о вызове наследника. Человек никогда не слышал о таком сайте и тем более не заходит на него? Ему просто не повезло. Никаких дополнительных мер по розыску нотариус принимать не будет.

Обратите внимание, что сроки принятия наследства указаны в ст. 1154 ГК РФ. Общий срок – 6 месяцев со дня открытия наследства, т.е. со дня смерти наследодателя. В этой же статье предусмотрены и специальные сроки принятия наследства. А теперь представим такую ситуацию: наследник не подал заявление вовремя, только потому что не знал о смерти родственника. Восстановят ли сроки подачи заявления? Нет, если не будет иных причин пропуска сроков, например болезнь, малолетний возраст и т.д. (определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 29 октября 2020 г. № 88-24674/2020).

Как имущество будет делиться между наследниками?

Иногда по завещанию наследуется только часть имущества. Тогда наследнику по завещанию передается оставленное ему имущество, а остальное делится между всеми наследниками по закону. Например, у покойного были квартира, дача и автомобиль. Наследниками по закону являются жена, сын и родители. Наследодатель в завещании указал, что после его смерти квартира должна достаться ребенку, а про остальное имущество не упомянул. В этом случае наследство будет делиться так: квартира отойдет сыну, дача и автомобиль будут поделены между всеми наследниками поровну.

Если делить нечего, наследники по закону не получают ничего. Используем тот же пример, только на этот раз предположим, что дача и автомобиль были проданы при жизни наследодателя. Сын получит квартиру, а остальные наследники ничего не получат.

Если есть наследники обязательной доли, их часть будет передана из незавещанного имущества. Если этого не хватит, «отщипнут» от того, что перешло по завещанию (ст. 1149 ГК РФ). Например, родители покойного – пенсионеры. Это дает им право претендовать на обязательную долю наследства (половину от того, что они получили бы по закону). Поэтому если кроме квартиры ничего нет, она будет делиться между сыном и его бабушкой с дедушкой.

Могут ли родители распоряжаться наследственным имуществом ребенка?

Хотя Гражданский кодекс устанавливает, что несовершеннолетние обладают частичной дееспособностью, он не ограничивает их права на владение имуществом. Если ребенок вступает в наследство, независимо от его возраста имущество будет зарегистрировано на его имя. Часто взрослые не до конца понимают, что это значит, и считают имущество ребенка своим. Это не так. Родители и опекуны могут распоряжаться наследством только в ограниченном объеме.

Допустим, малолетний получил квартиру и автомобиль. Продать их можно, только если взамен будет приобретено другое имущество, которое по своим характеристикам не уступает проданному. И на такие сделки потребуется согласие органов опеки, которые будут оценивать, соответствует ли договор интересам ребенка. Например, можно продать автомобиль и купить новую машину, которая также будет зарегистрирована на ребенка. А вот продать авто и потратить деньги на ремонт в своей квартире уже не выйдет. Причем до совершеннолетия ребенка родителям придется без какого-либо возмещения содержать наследственное имущество, например проходить техосмотр, оплачивать жилищно-коммунальные услуги и т.д. (п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2017 г. № 22). Так, если мать 10 лет платила за квартиру сына, она тем самым не приобретет права на нее.

Неудивительно, что у родителей может возникнуть идея отказаться от наследства, пока ребенок сам не может выражать свою волю.

Можно ли отказаться от наследства от имени ребенка?

Такой отказ возможен только с разрешения органа опеки и попечительства. Иногда от наследства и правда выгоднее отказаться, ведь вместе с имуществом наследуются долги покойного (подробнее от этом – в статье «Если в наследство получили долги. »). Но такое решение может быть продиктовано и эгоистичными соображениями опекуна, особенно если он сам является наследником. Органы опеки оценят, действительно ли отказ от вступления в наследство в интересах ребенка, и только после этого согласуют его или нет.

Более того, если родители или опекуны не обратятся к нотариусу с заявлением о вступлении в наследство, орган опеки в судебном порядке потребует признать детей наследниками и выделить им долю. Такой пример: родители детей погибли. От отца осталась добрачная квартира. Дедушка и бабушка, назначенные опекунами малолетних, «забыли» сообщить о них нотариусу при вступлении в наследство. Узнав об этом, управление социальной защиты населения обратилось в суд и потребовало признать за детьми доли в квартире. Суд с требованиями органа соцзащиты согласился (Апелляционное определение Московского городского суда от 16 ноября 2017 г. по делу № 33-47091/2017).

Почему несовершеннолетнему могут отказать во вступлении в наследство?

Действующее законодательство не предоставляет детям значимых преференций при оформлении наследственных прав. А значит, нотариус может отказать несовершеннолетнему во вступлении в наследство по тем же причинам, что и взрослому. Обычно такое случается, если пропущены сроки принятия наследства (они установлены в ст. 1154 ГК РФ), не представлены нужные документы или они некорректно оформлены. По запросу заявителя отказ оформляется в письменном виде, где указываются причины такого решения. Если гражданин не согласен с выводами нотариуса, он вправе обратиться в суд.

Чаще в наследство вступают по закону на основании родственных связей с умершим. Вместе с тем ст. 47 Семейного кодекса устанавливает, что права детей основываются на их происхождении, удостоверенном в установленном законом порядке. Иными словами, если мать и отец ребенка не вписаны в свидетельство о рождении, с точки зрения закона родителями они не являются, а значит, никаких прав и обязанностей у них перед ребенком не возникает, в том числе и наследственных.

Более того, будет крайне затруднительно подать нотариусу заявление, ведь вместе с ним нужно предоставить свидетельство о смерти. Предположим, мать ребенка погибла. Если она и отец ребенка состояли в браке, получить этот документ может супруг. Если же они были сожителями, государственные органы свидетельство о смерти женщины не выдадут, поскольку будет считаться, что мужчина и ребенок никакого отношения к покойной не имеют (Приказ Минюста России от 28 декабря 2018 г. № 307).

Таким образом, если в свидетельстве о рождении ребенка в графе мать стоит прочерк, к наследству малолетний призван не будет, пока не будет установлено материнство. Обычно происхождение ребенка от конкретной женщины не вызывает вопросов, поскольку подтверждается медицинской документацией. Ее и используют при регистрации рождения детей. Но если ребенок родился вне медучреждения, таких документов может не оказаться. Кроме того, иногда женщина рожает без документов, а потом оставляет ребенка в роддоме. Тогда факт рождения будет зарегистрирован, а вот ее материнство – нет. Верховный Суд РФ указал, что в таком случае материнство устанавливается так же, как и отцовство, – в судебном порядке.

Законодательство предусматривает две процедуры: установление факта материнства и подача иска об установлении материнства.

В первом случае подается заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение. Это возможно, если соблюдены два условия:

  • между сторонами нет спора о происхождении ребенка, т.е. все согласны, что его родила именно эта женщина;
  • рождение ребенка не зарегистрировано в ЗАГСе.

Если хотя бы одно из этих условий не соблюдено, необходимо будет подать исковое заявление.

В обоих случаях заявителю придется доказывать свою позицию. Для этого могут потребоваться медицинские документы и свидетели, которые присутствовали при рождении ребенка (при наличии). По делам такого рода может быть назначена генетическая экспертиза. В случае смерти матери ДНК ребенка сравнивается с ДНК ее родственников. При необходимости может быть проведена эксгумация.

После судебного разбирательства орган ЗАГС внесет изменения в свидетельство о рождении ребенка, а затем второй родитель как законный представитель сможет получить свидетельство о смерти матери ребенка. Этот документ потребуется при вступлении в наследство не только по закону, но и по завещанию, ведь иначе невозможно будет доказать, что можно открыть наследственное дело.

Можно ли оспорить завещание?

Как и любую сделку, завещание можно оспорить. Как правило, человек, несогласный с волей наследодателя, ссылается на то, что он был недееспособен в момент оформления завещания. Однако такие дела часто оканчиваются отказом в удовлетворении иска.

Срок давности по оспариванию завещания составляет год с момента, когда заинтересованная сторона о нем узнала или должна была узнать. Для несовершеннолетнего годичный период будет отсчитываться с момента, когда он достиг 18 лет. Например, когда ребенку было 15 лет, его мать вступила в наследство, проигнорировав завещание отца. Срок давности для ребенка истечет, когда ему исполнится 19. Это обусловлено тем, что несовершеннолетний не может в полном объеме реализовать свои права, поэтому для него срок будет отсчитываться с того момента, когда он стал полностью дееспособным (Апелляционное определение Московского городского суда от 6 марта 2017 г. по делу № 33-8377/2017).